Досрочное расторжение контракта военнослужащим по собственному желанию

Содержание

Как разорвать контракт военнослужащему по собственному желанию, процедура увольнения

Действующий закон говорит о том, что расторгнуть контракт с военнослужащим можно на основании его желания. При увольнении по данному основанию потребуется указать причины, которые побудили к принятию такого решения. Эти причины рассматриваются аттестационной комиссией и пот итогу выносится обоснованное заключение. На практике использование рассматриваемого основания для увольнения часто остается непонятым командирами частей.

Порядок

Когда происходит расторжение контракта по желанию контрактника, то требуется соблюсти определенный порядок. Это относится не только к самому военнослужащему, но и к командованию воинской части. В частности, сделать нужно следующее:

  1. Контрактник сообщает командиру о том, что желает уволиться. Желание выражается в письменном выражении и имеет форму рапорта. В законе нет четко закрепленного бланка рапорта, поэтому составить его нужно в произвольной форме.
  2. Подкрепить составленный документ посредством документации, которая доказывает наличие отраженных в рапорте причин увольнения.
  3. Направить рапорт в часть. Сделать это можно двумя способами, которые описаны ниже.
  4. Разрешение документа производится в течение тридцати дней с момента его поступления.
  5. Получить ответ. Направляется он заявителю в письменной форме.

В рапорте нужно указать личные данные военнослужащего, данные командира части. Также обязательными элементами выступают дата и подпись заявителя. Составить документ требуется в двух экземплярах. Регистрировать их нужно в строевом отделе. Один экземпляр нужно оставить части, второй, с отметкой о принятии, забрать заявителю.

Стоит обратить внимание, что отказ сотрудников строевого отдела в принятии рапорта неправомерен. Если откажут, то это можно рассматривать как нарушение установленных правил документооборота. Когда есть возможность – контрактник передает рапорт лично в руки руководству части.

После того, как указанный период времени прошел, военнослужащему поступает ответ, который должен быть мотивированным. Если рапорт не разрешен, то есть возможность составить жалобу на совершение командованием части неправомерных действий. Обращаются в этой ситуации в органы прокуратуры или гарнизонный суд. Обращение составляется в военную прокуратуру, расположенную по месту несению службы. Обязательно отражается причина написания рапорта. Стоит учесть, что приведенные причины в документе должны носить уважительный характер.

Согласно имеющейся практике по расторжению контрактов уважительными считаются причины, которые препятствуют выполнить условия, прописанные в документе. К ним относятся:

  • проживание родственников военнослужащего за пределами страны;
  • личные убеждения или взгляды, связанные с религией;
  • низкий размер довольствия, который лишает возможности обеспечить всю семью;
  • если контрактник один воспитывает ребенка;
  • ухудшение состояния здоровья беременной женщины-военнослужащей;
  • при невозможности использования контрактником всех имеющихся у него знаний и умений на занимаемой должности, при условии, что назначить его на вышестоящую должность не получится;
  • смерть родственника, с чем связана невозможность продолжения службы.

При низком уровне дохода оценка дается минимальной зарплате, установленной для региона, где проходит службу человек. Если контрактник в одиночку занимается воспитанием детей, то нужно установить, что отсутствует материальная поддержка от второго родителя. При этом второй родитель не должен быть лишен прав в отношении детей в судебном порядке.

К рапорту прикладываются оригиналы или копии документации, которая будет подтверждать наличие перечисленных оснований для расторжения контракта. Стоит обратить внимание, что возникнуть может одновременно несколько указанных оснований. Подтвердить все из них нужно документально. После того, как командир получил рапорт, он должен передать его аттестационной комиссии. В нее входят сотрудники отдела кадров и юридического, командующие разных подразделений, заместители командира.

Для рассмотрения комиссии поданного документа отводится неделя. Помимо рассмотрения самих материалов дела, комиссия вызывает для заслушивания контрактника. Дается объективная оценка названных им причин разрыва контракта. Причины прекращения трудовых отношений могут быть признаны комиссией уважительными или нет. В результате рассмотрения рапорта составляется протокол, где отражается принятое решение. Подписывается данный документ всеми членами, принимавшими участие в решении поставленного вопроса.

Решение носит рекомендательный характер для командования части. Если он сочтет нужным, то может учесть его при расторжении контракта с военнослужащим. Решение в окончательном варианте принимается командиром, которые наделен в установленном порядке полномочиями, связанными с изданиями приказом, касающихся увольнения личного состава. Если контрактник не согласен с решением, вынесенным аттестационной комиссией или командира, то он имеет возможность обжаловать указанные документы. Чтобы нарушить свои нарушенные права обратиться нужно в органы прокуратуры или суда.

В законодательстве четко не прописан временной промежуток, в течение которого должен быть издан приказ о прекращении трудовых отношений с военнослужащим-контрактником. Это дает основание полагать, что указанный вопрос рассматривается в разумные сроки. Однако, часто на практике можно встретить ситуации, когда процедура разрыва контракта по желанию военнослужащего.

Какие выплаты положены

Министерством обороны издан приказ № 2700, в соответствии с которым военнослужащий при разрыве контракта по своему желанию имеет право на определенные выплаты. В том числе:

  1. Выплачиваться будет единовременное пособие. На размер такового в полной мере влияет то, на протяжении какого времени служил человек по контракту. В той ситуации, когда при увольнении из части срок службы составляет более двух десятков лет, то причитаться военнослужащему будет денежное содержание, размер которого равен семи окладам. Когда срок составляет менее указанного значения, то человек может рассчитывать только на получение двух окладов.
  2. Премии. Получить их может человек, который выполнял возложенные на него обязательства по службе эффективно и добросовестно. Учитывать при назначении премии будут отсутствие допущенных нарушений. Размер зависит полностью от заслуг контрактника перед частью, где он проходил службу. Установлено максимальное значение премии, равное одной четверти оклада.
  3. Помощь материального характера. Данная выплата носит ежегодный характер и не может быть меньше, чем оклад контрактника.

В ситуации, когда контрактник обладает государственными наградами, которые он получил в течение прохождения службы, то он также получает дополнительную выплату. Ее размер составляет один оклад, установленный для денежного содержания. Стоит обратить внимание на то, что размерные характеристики перечисленных выплат будут разниться для каждого военного. Это говорит о том, что расчет производится в индивидуальном порядке, так как для разных званий и должностей предусматривается разный размер окладов.

В окончательном варианте сумма зависит от того, какое воинское звание имеется у человека, какая должность им занималась на момент прекращения трудовых отношений. В ситуации, когда процесс увольнения контрактника по собственному желанию не понятен или вызывает вопросы, обратиться за консультацией можно к профессиональному юристу.

Что учесть

Если военнослужащий принял решение разорвать контракт по собственному желанию, то он должен знать каким моментам уделить внимание. В том числе, если принято окончательное решение о расторжении контракта, то требуется составить рапорт и направить его командованию части. Жилое помещение, которое занимал военнослужащий во время прохождения службы, должно освобождено и сдано. Сделать это нужно после того, как командование части приняло решение разорвать трудовые отношения. Если контрактником будет нарушен порядок, установленный относительно освобождения служебного жилья, то применяться будет процедура принудительного выселения.

Юристы отмечают, что в настоящее время военнослужащий-контрактник может изъявить свое желание на разрыв контракта, если возникли уважительные причины. Также решение принимает аттестационная комиссия. Основное значение, которое ей отведено – определить, носят причины увольнения уважительный характер или нет. В законодательстве отсутствует перечень таковых причин. Поэтому каждый военнослужащий, который хочет раньше срока расторгнуть контракт может указать в заявлении наличие ситуации, которая возникла у него в жизни. После рассмотрения рапорта указанная инстанция выносит свое решение. Вердикт комиссии носит субъективный характер.

Важно учесть при написании рапорта опыт других контрактников, которым ранее удалось расторгнуть контракт по этому основанию. Рассмотрение рапорта производится на протяжении месяца, после чего ему направляется ответ. Он выражается в письменной форме. Если возникла ситуация, что контрактник не согласен с принятым решением, то у него возникает правомочие на обращение в военную прокуратуру или суд гарнизонного значения для защиты своих прав.

Последствия

Разрыв контракта может иметь для военнослужащего некоторые последствия. В частности, стоит отметить, что при прекращении трудовых отношений с воинской частью ранее установленного срока – негативных последствий не будет, при условии, что на то имеются уважительные причины. Министерство обороны страны указало в своих правовых актах указало на то, что уволившийся контрактник в таком случае имеет право на получение всех премий и компенсаций, которые ему полагаются по закону.

Также в зависимости от того, в течение какого срока человек нес службу, он также может воспользоваться установленными льготами. На эти положения оказывают влияние и причины, побудившие его расторгнуть контракт. Обратить внимание нужно на то, что возможно затягивание сроков относительно расторжения контракта. Такие положения связаны с тем, что интересы воинской части и ее командования и контрактника-военнослужащего значительно разнятся. Затягивать сроки получится, в том числе, посредством увеличения сроков прохождения рапорта.

Военнослужащему требуется вести учет сроков самостоятельно и если возникнет их нарушение, то подается жалоба. Порядок в этом случае прописан в действующем законодательстве.

Человек, проходящий военную службу на основании контракта, имеет возможность расторгнуть отношения с частью по своему желанию. Для этого должна быть выполнена определенная последовательность действий. Главное – написать рапорт и отразить в нем причины, которые побудили на принятие такого решения. Негативных последствий данное основание для увольнения не несет в себе. В том числе, военнослужащий после увольнения может рассчитывать на выплату полагающихся ему пособий.

В этом видео вы узнаете о том, как уволиться с военной службы по собственному желанию:

Напишите свой вопрос юристу в форму ниже:

Оформление квартиры на несовершеннолетнего ребенка: плюсы и минусы

Вопросом оформления недвижимости на детей задаются многие родители причинами становятся забота о будущем ребенка, не желание делить имущество при разводе, попытке скрыть собственность от заимодателей. Итак, возможно ли оформление недвижимости на несовершеннолетнего ребенка, если да, то, как это сделать?

Возможно, ли передать во владение ребенку недвижимость

В соответствии с законодательством РФ владельцем недвижимости может стать любое лицо не зависимо от возраста и пола. Получается, что ребенок, не достигший возраста совершеннолетия так же вправе стать владельцем какого-либо имущества.

По юридическим понятиям выделяют две категории детей:
  • малолетние, те чей возраст не достиг 14 лет, за них все действия и решения совершают их законные представители
  • несовершеннолетние дети от 14 до 18, в данном случае действия они совершают сами, но с одобрения своих представителей.

Распоряжаться имуществом до его совершеннолетия будет его представитель (родитель, опекун) и только после согласования вопросов с отделом опекунства. Исключением является признание несовершеннолетнего полностью дееспособным, данный факт может наступить с 16 лет в результате того что несовершеннолетний вступает в брак или находит себе официальную работу с постоянной занятостью.

Каким образом это можно осуществить

Для того чтобы осуществить передачу имущества несовершеннолетнему ребенку можно воспользоваться несколькими способами:
  • оформить договор дарения;
  • куплю-продажу;
  • провести приватизацию;
  • написать завещание на ребенка.

Способы передачи во владение недвижимости, как для детей, так и для взрослых абсолютно одинаковы.

В роли оформляемого имущества может выступать:
  • квартира или ее часть;
  • может быть оформлен дом или доля в доме;
  • а также земельные угодья.

Каждая из процедур будет сопровождаться рядом определенных действий и сбором необходимых бумаг. А также в некоторых случаях потребуется согласие от органов опеки на проведение некоторых сделок: если ребенок пожелает отказаться от наследственной доли, при оформлении дарения и т.д.

Дарение

Процедура дарения включает в себя безвозмездную передачу недвижимости во владение иного гражданина, которым может быть ребенок, не достигший возраста восемнадцати лет. Проведение сделки основано на ст. 572 Гражданского Кодекса РФ, в соответствии с законом выступать в роли дарителя ребенок младше 14 лет не может, а вот получателем дара может быть в любом возрасте.

Для оформления дарственной на ребенка предусмотрен такой порядок действий:
  • подготовка и сбор необходимых бумаг;
  • составление договора, необходимо помнить, что сделка совершается на безвозмездной основе, в соответствии с этим в тексте документа не должно быть пунктов, обязующих получателя перед дарителем;
  • составленный документ должен быть заверен нотариально;
  • следующим шагом является регистрация собственности на нового владельца в ЕГРП.

Прежде чем совершить сделку необходимо получить согласие одариваемого, а если он младше 14 лет, необходимо получить согласие от его представителей.

Оформление договора дарения потребует от сторон предоставления пакета бумаг:
  • в первую очередь если возраст одариваемого менее 14 лет, то родители (оба) должны дать письменное разрешение на оформление договора дарения;
  • если ребенку больше 14 лет, то с его стороны должно быть написано заявление на согласие получить объект недвижимости в дар;
  • документы, удостоверяющие личности представителей ребенка;
  • документы на ребенка в зависимости от его возраста (14 лет-паспорт, до свидетельство, подтверждающее его рождение);
  • подтверждение права собственности на объект, который фигурирует в дарственной;
  • подтверждение оплаты госпошлины;
  • выписки из домовой книги о количестве лиц, зарегистрированных на жилплощади;
  • документация на недвижимость (технический или кадастровый паспорт);
  • результат проведенной оценки недвижимости, оформляемой в дар.

Если сделка совершается при наличии обоих родителей привлечение органов опеки не требуется.

Наследование

Наследование процедура перехода имущества в собственность от покойного к наследникам, возраст приемников также не имеет значение.

Законодательство допускает два способа получения наследственной массы:
  1. По закону в порядке очередности.
  2. Путем получения по завещанию.

Законом предусмотрено, что родственники покойного могут получить имеющееся у усопшего имущество, но только в соответствии со степенью родства. Данная процедура включает в себя соблюдение предусмотренной ГК РФ гл.63 очередности получения наследства. Существует 8 очередей, к первой как раз относятся супруги (бывшие не считаются), дети причем все имеющиеся признанные покойным и родители наследодателя. После смерти одного из родителей ребенок может претендовать на долю, а в случае если отсутствуют иные наследники этой очереди, то и на все имеющееся у покойного имущество.

Помимо получения наследственного имущества в порядке очередности, имущество может быть передано во владения несовершеннолетнего путем его завещания ему. В этом случае завещателем может выступать любое лицо независимо от родственных связей с ребенком.

Для оформления наследственности необходимо:
  • Подготовить пакет бумаг;
  • Обратиться в нотариальную контору по месту регистрации завещателя, для открытия наследственного дела;
  • По истечению установленного на оформление наследства времени провести регистрацию прав собственности на нового владельца.

При оформлении наследства на несовершеннолетнего приемника, все действия должны совершаться в присутствии его законных представителей.

Обращаясь в нотариальную контору по месту оформления наследственной массы необходимо предоставить такие документы:
  • документ на ребенка наследника. Паспорт если ему 14 если меньше документальное подтверждение его рождения;
  • от представителей ребенка потребуется документальное подтверждение права предоставлять его интересы;
  • документ о кончине завещателя;
  • все бумаги на наследуемое имущество;
  • оценка наследства;
  • также необходимо уплатить предусмотренную государственную пошлину, сумма рассчитывается с учетом стоимости наследства.

После оформления недвижимости, право распоряжаться ей у ребенка наступает также по достижению им совершеннолетия.

Наши юристы знают ответ на Ваш вопрос

Бесплатная юридическая консультация по телефону: в Москве и области +7 (499) 938-51-12, в Санкт-Петербурге и области +7 (812) 425-63-72, по России 8 (800) 511-38-05

Приватизация

Жилая недвижимость, принадлежащая муниципалитету и выданное в право пользования гражданам по договорам найма, может перейти в их собственность после проведения процедуры приватизации этой недвижимости. Законом предусмотрено что в приватизации участвовать должны все члены семьи в чьем пользовании находится недвижимость.

ВАЖНО !!! Соответственно если имеется малолетние дети, то они также чувствуют в процедуре и становятся полноправными владельцами части приватизированной площади.

В дальнейшем они вправе распоряжаться своей долей имущества как угодно.

Проведение процедуры приватизации потребует предоставления таких бумаг:
  • участникам процедуры необходимо написать заявления;
  • предоставить документы, удостоверяющие их личность;
  • следует получить разрешение от органов попечительства;
  • доказательства того что ранее процедуры приватизации не проводили;
  • предоставить технический и кадастровые паспорта;
  • выписку из домовой книги об официально проживающих на жилплощади лицах;
  • документальное подтверждение отсутствия задолженности по коммунальным услугам;
  • если имеются лица, желающие отказаться от процедуры то необходимо предоставить их согласие с резолюцией нотариуса.

ВНИМАНИЕ !!! оказаться участвовать в приватизации они не могут, а вот родители в праве отказаться от своей доли в квартире в пользу ребенка.

Приобретение

Заботясь о будущем своего малыша, родители могут приобрести ему недвижимость за долго до того, как ему исполнится 18. Законодательством предусмотрена и такая процедура, для этого родителям потребуется потратить намного больше времени нежели при оформлении на совершеннолетнего ребенка.

Необходимо оформить сделку купли-продажи, но в этом случае следует учитывать:
  • договор должен быть подписан стороной приобретателем если покупка совершается на ребенка, чей возраст достиг 14 лет, то подписывать его будет он сам лично
  • если же возраст будущего владельца менее 14 лет, то подписание будет совершено сторонами представителями несовершеннолетнего.
Порядок оформления купленной недвижимости не несовершеннолетнего до 14лет:
  • на ребенка до 14 лет в договоре о купле-продаже в роли приобретателя недвижимости указываю его, а родители или опекуны выступают в лице законного представителя, малышу присутствовать на сделке не обязательно
  • все необходимые действия производят представители ребенка.
По достижению 14 лет:
  • если покупка оформляется на дитя, чей возраст достиг 14 лет, то тут он также выступает в роли покупателя, действуя с разрешения своих представителей, в этом случае ребенок обязан присутствовать
  • подписание договора по достижению 14 лет совершает сам ребенок
  • согласие от представителей на проведение сделки может быть оформлено отдельным документом или вписано в договоре купли-продажи.

Данный порядок распространяется на оформление недвижимости, как в новостройке, так и на рынке вторичной недвижимости.

Полноправно распоряжаться своим имуществом он сможет по достижению совершеннолетия. Проведение подобной сделки регулируется ГК РФ ст. 28.

Покупка недвижимости может быть совершена с привлечением материнского капитала в данном случае необходимо помнить, что всем членам семьи должна быть выделена доля в этом жилье.

Положительные и отрицательные стороны оформления

Оформление недвижимости на детей, чей возраст не достиг совершеннолетия имеет свои плюсы и минусы так, например, к плюсам можно отнести:
  • в результате оформления недвижимости на ребенка он получает некую уверенность в будущем, то есть он становится обеспеченным крышей над голой, что в настоящее время очень важно;
  • при разводе имущество, принадлежащее ребенку не будет считаться совместно нажитым соответственно не будет подлежать разделу;
  • при наличии кредитных обязательств родители, оформив недвижимость на ребенка страхуют ее от наложения на нее различных арестов, которые могут быть спровоцированы образованием задолженностей по кредитным обязательствам;
  • недвижимость, находящаяся в собственности малыша может быть сдана в арену, тем самым семья получит дополнительный доход;
  • родители при наличии нескольких идентичных объектом недвижимости снизят размер имущественного налога.
Помимо положительных сторон имеются также и отрицательные:
  • если по каким-либо причинам возникает необходимость в продаже недвижимости находящейся во владении ребенка, то провести сделку вряд ли получится органы опеки скорее всего не дадут подобного разрешения;
  • дети по достижению ими возраста, в котором они вправе распоряжаться имущество могут совершать необдуманные поступки, приводящие к утере собственности;
  • если представители ребенка собираются сдавать его собственность, то перед тем как это сделать им потребуется получить разрешение органов опеки;
  • наличие в собственности у несовершеннолетней доли недвижимости ограничивает действия родителей, так как при желании продать ее органы опеки могут не позволить это сделать.

Желая оформить недвижимость на несовершеннолетнего ребенка, следует помнить, что процедура будет более долгой и потребует предоставления дополнительных документов, что также не является плюсом.

Стоит оформлять недвижимость на ребенка недостригшего возраста совершеннолетия или нет решать только его законным представителям. Но прежде чем принять подобное решение необходимо внимательно изучить все отрицательные стороны, которые могут возникнуть при совершении данных действий.

О преимущественном праве покупки комнаты в квартире

При покупке или продаже комнаты в квартире, есть определенные особенности и условия, которые должны быть соблюдены. Связаны они, в первую очередь, с преимущественным правом покупки. С тем, что это такое и как соблюсти это преимущественное право покупки, мы попробуем разобраться.

Итак, в соответствии с п. 6 ст. 42 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 250 ГК РФ при продаже комнаты в квартире постороннему лицу остальные собственники комнат в квартире имеют преимущественное право покупки продаваемой комнаты по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях.

Таким образом, в случае если продавец решил продать комнату постороннему лицу он обязан известить остальных собственников комнат в квартире о своем намерении в письменной форме, указав в извещении все существенные условия продажи комнаты, в том числе, и цену. Извещение может быть вручено собственникам других комнат в квартире через нотариуса или направлено почтой в форме телеграммы или заказным письмом с уведомлением о вручении.

Продавец вправе продать свою комнату постороннему лицу только тогда, когда остальные собственники комнат откажутся от покупки или не приобретут продаваемую комнату в течение месяца.

Какие документы необходимо представить в Росреестр для подтверждения соблюдения преимущественного права покупки комнаты в квартире?

Для доказательства исполнения своей обязанности продавец должен представить в орган регистрации один из следующих документов:

— документы, подтверждающие факт извещения продавцом собственников остальных комнат в квартире о намерении продать свою комнату: текст извещения, почтовую квитанцию об отправке заказного письма и уведомление о вручении заказного письма или уведомление, переданное через нотариуса, а также телеграмма.

— нотариально удостоверенный отказ собственников остальных комнат в квартире от покупки комнаты.

Какие нюансы бывают при заключении подобных договоров?

— если продавец уменьшит цену или изменит другие существенные условия продажи комнаты, то он обязан вновь уведомить об этом собственников остальных комнат в квартире;

— уступка преимущественного права покупки доли другому лицу не допускается;

— если собственником одной из комнат является лицо, не достигшее совершеннолетнего возраста, то необходимо потребовать согласия органов опеки;

— соблюдение преимущественного права не требуется при дарении или завещании имущества.

Какие последствия ждут продавца, если он нарушил установленное право преимущественной продажи комнаты в квартире?

Если к заявлению о государственной регистрации прав не будут приложены документы, подтверждающие отказ собственников остальных комнат в квартире от покупки комнаты, и не истек месячный срок со дня извещения продавцом комнаты собственников остальных комнат в квартире, государственная регистрация права будет приостановлена по решению государственного регистратора в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Кроме того, при продаже комнаты с нарушением преимущественного права покупки собственник любой другой комнаты имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

Оспаривание сделок при банкротстве физических лиц

Кто и зачем оспаривает сделки должников?

Представим ситуацию. У гражданина имеется задолженность перед кредитными организациями на сумму свыше 500 тысяч рублей, он давно не платит по кредитным договорам. При этом в собственности у него имеется квартира, дачный домик, земельный участок и автомобиль. Понимая, что расплатиться по кредитам с его доходом ему вряд ли когда-либо удастся, он решает обанкротиться. Но вот незадача: наш гражданин знает, что все имущество, которое имеется у должника, подлежит продаже в процедуре банкротства. Гражданин решает «переписать» имущество на маму и сына, самых близких его людей, для того чтобы его дачу, дом и машину не забрали (квартиру продать не могут, так как это единственное пригодное для проживания жилье нашего гражданина). Дело сделано, гражданин обращается в суд с заявлением о признании себя банкротом. Суд назначает финансового управляющего и тут начинается самое интересное. Финансовый управляющий из запросов, которые были сделаны им в Росреестр, ГИБДД и прочие органы узнает, что должник незадолго до процедуры подарил или продал свое имущество заинтересованным лицам. Начинается процесс оспаривания сделок, то есть признания их недействительными в судебном порядке и применения последствий их недействительности с целью возврата в конкурсную массу отчужденного имущества для его последующей продажи.

Если бы законом не была предусмотрена такая процедура, то банкротство протекало бы для должника намного приятнее, а кредиторы не имели бы возможности защитить свои права, да и сама цель банкротства, которая заключается в максимально возможном удовлетворении требований кредиторов, вряд ли могла бы быть достигнута.

Сейчас обратиться в суд с заявлением об оспаривании сделки должника может финансовый управляющий, кредитор или уполномоченный орган. Финансовый управляющий может сделать это сам или с подачи комитета или собрания кредиторов. Кредитор и уполномоченный орган обладают таким правом только, если размер их требований, включенных в реестр, больше 10% от общего размера требований кредиторов, за исключением требования кредитора, сделка с которым оспаривается.

Основания для оспаривания сделок

Законодательство предусматривает несколько оснований, по которым сделки должника могут быть оспорены. Мы разделили их на три категории в зависимости от того, в каком нормативно-правовом акте они содержатся.

Специальные основания, предусмотренные Законом о банкротстве

Законодательство о несостоятельности называет два вида сделок, которые могут быть признаны недействительными: подозрительные сделки и сделки с предпочтением.

1. Подозрительными сделками могут быть признаны:

  • Сделки, по которым другой стороной (не должником) было предоставлено неравноценное встречное исполнение относительно рыночных цен. Такая сделка может быть признана недействительной, если она совершена в течение 1 года до даты принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия такого заявления.

Пример: Должник продает свой мотоцикл, рыночная стоимость которого составляет 800 000 рублей, своему другу по цене 400 000 рублей, после чего через 3 месяца обращается в суд с заявлением о признании себя банкротом. Такая сделка будет оспорена в суде по п.1 ст. 61 Закона о банкротстве как подозрительная, поскольку совершена при неравноценном встречном предоставлении: за такой мотоцикл должник мог выручить 800 000 рублей, а получил всего 400 000 рублей.

  • Сделки, при которых был причинен вред имущественным правам кредиторов при условии, что другая сторона сделки знала об этом. Такие сделки можно признать недействительными, если они заключены в течение 3 лет до даты принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления судом. Презумпция осведомленности другой стороны сделки о цели причинения вреда имущественным правам кредиторов установлена законом в отношении лиц, которые знали или должны были знать об ущемлении интересов кредиторов или о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника, а также в отношении заинтересованных лиц.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если:

  • На момент совершения сделки у должника были признаки неплатежеспособности или недостаточности имущества, или они появились в результате такой сделки, и, если сделка была безвозмездной, или в отношении заинтересованного лица.

Пример: Должник давно не платит по заключенным им кредитным договорам. В собственности должника помимо квартиры имеется земельный участок с дачей. На всякий случай должник подписывает дарственную на земельный участок и дачу своему сыну. Банк, перед которым у должника имеется задолженность, обращается в суд, требуя признать его банкротом. Сделка по передаче имущества в собственность сына должника будет оспорена в процедуре, поскольку является безвозмездной, совершена в отношении заинтересованного лица и нанесла вред имущественным правам кредиторов, поскольку земельный участок и дача могли быть проданы с торгов в процедуре реализации имущества, а вырученные средства могли пойти на погашение долгов перед кредиторами.

  • Должник изменил свое место жительства непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения и не уведомил об этом кредиторов, или скрыл свое имущество, или уничтожил, или исказил правоустанавливающие документы.

Пример: В процедуре банкротства должник отказывается от принятия наследства, в которое входит ликвидное имущество, в пользу своих родственников. Сделка, отказ от наследства, может быть признана недействительной, поскольку в результате ее совершения в конкурсную массу не попало имущество, которое могло быть продано с торгов, тем самым был причинен вред имущественным правам кредиторов.

  • После совершения сделки должник продолжает пользоваться и владеть имуществом, переданным по сделке.

Пример: Должник продал одну из своих квартир близкому другу, однако продолжает в ней проживать. С другом у них имеется договоренность, что эта квартира продолжает оставаться в его распоряжении. Сделка будет оспорена в процедуре несостоятельности, поскольку фактически имущество осталось в ведении и распоряжении должника.

2. Сделки с предпочтением — это сделки, которые совершены должником в отношении кредитора или какого-либо другого лица. В результате ее совершения должно быть оказано предпочтение в части удовлетворения требований какому-либо из кредиторов. При этом должно быть одно из следующих условий:

  • Сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника перед отдельным кредитором, которое возникло до совершения сделки.

Пример: У должника имеется несколько кредитных договоров, которые заключены с различными кредитными организациями. Из имущества у него имеются автомобиль и квартира. Наш должник очень добросовестный и надеется выплатить все долги своим кредиторам. Но тут случается форс-мажорная ситуация: должника сокращают на работе. Он идет в банк, с которым у него заключен самый крупный кредитный договор для того, чтобы просить отсрочку по оплате кредита. Представители банка соглашаются, но при одном условии: должник должен передать в залог банку свой автомобиль. Нашему должнику ничего не остается, кроме как подписать договор залога на автомобиль для того, чтобы не возникло просрочки по кредиту. Время идет, должнику не удается найти работу, возникают просрочки по всем кредитам. Один из банков подает в суд заявление о признании должника банкротом. В процедуре несостоятельности, сделка, по которой машина должника была передана в залог банку, будет оспорена, поскольку в результате ее совершения банк, у которого есть право залога, получит преимущество при удовлетворении требований кредиторов: практически вся сумма от продажи заложенного автомобиля пойдет на удовлетворение требований кредитора, у которого есть право залога.

  • Сделка привела к изменению очередности удовлетворения требований кредиторов.

Сейчас требования кредиторов удовлетворяются в следующем порядке. Сначала рассчитываются с кредиторами по текущим платежам. Текущие платежи — это требования, которые возникли после принятия заявления о признании гражданина банкротом. Например, суд принял заявление, а должник на следующий день заключил договор займа. После того, как текущие платежи будут погашены, удовлетворение требований кредиторов будет происходить в следующем порядке:

— в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми гражданин несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требования о взыскании алиментов;

— во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору;

— в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами.

Пример: Должник, предвидя свое банкротство, заключает с супругой соглашение об уплате алиментов, в котором они достигают договоренности относительно размера алиментов, значительно превышающем уровень прожиточного минимума, установленного для детей в данном регионе страны. Такую сделку можно оспорить, поскольку в результате ее совершения изменилась очередность удовлетворения требований кредиторов. Супруга должника, получающая алименты на ребенка, будет получать алименты в первую очередь, преимущественно перед другими кредиторами.

  • сделка может привести к удовлетворению требований кредиторов, срок исполнения по которым не наступил, при этом требования кредиторов, по котором срок исполнения наступил, останутся неудовлетворенными.

Пример: Должник оплачивает в полном объеме задолженность по договору займа, срок исполнения по которому не наступил, имея при этом просрочки по другим своим обязательствам. Такая сделка по оплате задолженности может быть оспорена в арбитражном суде.

  • сделка приводит к тому, что кредитору может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требования, чем если бы расчеты производились в соответствии с вышеуказанной очередностью, которая установлена в Законе о банкротстве.

Пример: Должник, имея просрочки по нескольким договорам займа, производит зачет требования с одним из своих займодавцев. Сделку по зачету требований можно оспорить, так как она влечет оказание предпочтения одному из кредиторов.

Особенность сделок с предпочтением состоит в сроках, в течение которых они могут быть оспорены. Они достаточно короткие.

По общему правилу сделка с предпочтением может быть оспорена, если она совершена в течение одного месяца до даты принятия заявления о признании гражданина банкротом или после принятия этого заявления.

Но есть исключения. Если сделка привела к изменению очередности удовлетворения требований кредиторов или направлена на обеспечение исполнения обязательств, ее можно оспорить, если она совершена в течение 6 месяцев до даты принятия заявления о несостоятельности физического лица. Сделку по вышеуказанным основаниям, совершенную в пределах полугода до даты принятия заявления, можно оспорить в любом случае, если доказать, что контрагенту по сделке должника было известно о неплатежеспособности или недостаточности имущества гражданина.

Определение суда о признании сделки недействительной по «банкротному» основанию

Общегражданские основания

Поскольку глава о банкротстве физических лиц была введена в действие лишь 1 октября 2015 года, оспаривание сделок, совершенных до этой даты, по ранее нами рассмотренным «банкротным» основаниям невозможно, так как на момент совершения сделок законодательного регулирования их оспаривания не существовало.

Тем не менее, многие сделки должников, которые можно признать недействительными, были совершены до 1 октября 2015 года.

В связи с этим законодатель в пункте 13 статьи 14 Федерального закона от 29.06.2015 N 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрел, что сделки граждан, совершенные до даты введения в действие главы о банкротстве граждан, совершенные с целью причинить вред кредиторам, могут быть признаны недействительными по правилам статьи 10 Гражданского кодекса РФ либо по требованию финансового управляющего, либо конкурсного кредитора должника (уполномоченного органа).

В статье 10 Гражданского кодекса РФ отражено правило, согласно которому недопустимо осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действий в обход закона с противоправной целью и иного заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав. Простыми словами, в данной статье говорится о недопустимости злоупотребления правом.

Для того, чтобы оспорить сделку в судебном порядке по данному основанию, необходимо доказать, что характер злоупотребления правом при совершении сделки очевиден, а также осведомленность и умысел в действиях обоих участников сделки на причинение вреда другим лицам, в том числе, кредиторам должника.

Указанная выше правовая позиция уже три года назад была выработана судебной практикой. Так, в Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 10 апреля 2017 N Ф07-18/2017 по делу N А05-2736/2016 указано следующее:

«Кроме того, для признания факта злоупотребления правом при заключении сделки обязательно установление умысла не только у должника, а у обоих участников оспоримой сделки (их осознанное, целенаправленное поведение) на причинение имущественного вреда иным лицам. Злоупотребление правом, в этом случае, обязательно должно носить ярко выраженный характер, при этом, не должно оставаться сомнения в том, что сделка совершена именно с целью причинения вреда имущественным правам третьих лиц.

Для того, чтобы квалифицировать сделку в качестве недействительной, совершенной для причинения вреда другим лицам, судебным органам необходимо установить обстоятельства, которые неопровержимо подтверждали бы наличие факта злоупотребления правом со стороны контрагента, выразившегося в заключении указанных ранее сделок (п. 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 N 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Наличие отношений родства между сторонами сделки участвующими в деле лицами не оспаривалось.

Между тем в отношении Поломодова Л.Б. суды первой и апелляционной инстанций не указали, в чем именно выразилось его злоупотребление правом».

На сегодняшний момент в судебной практике сложилось 2 подхода относительно того, как применять статью 10 Гражданского кодекса РФ для того, чтобы оспорить сделку гражданина-должника.

Согласно первому подходу судов, для оспаривания такого рода сделок необходимо доказывать обстоятельства, которые содержатся в п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, а именно:

  • наличие у гражданина в момент совершения сделки или появление в результате ее совершения признака недостаточности денежных средств и недостаточности имущества;
  • совершение сделки с заинтересованным лицом;
  • безвозмездность сделки;
  • сокрытие должником имущества.

То есть при рассмотрении спора о признании сделки недействительной по ст. 10 Гражданского кодекса РФ необходимо исследовать обстоятельства, которые были рассмотрены нами ранее в главе о подозрительных сделках и сделках с предпочтением.

Так, в Постановлении от 30 мая 2018 года N Ф03-2144/2018 по гражданскому делу NА04-8075/2016 Арбитражный суд Дальневосточного округа указывает, что «условия необходимые для разрешения рассматриваемого спора, которые позволили бы оценить сделку в соответствии с общими основаниями, установленными статьей 10 ГК РФ, а именно, злоупотребление правом, наличие первоочередной цели причинения вреда кредиторам, в том числе осведомленность обеих сторон о крайне неудовлетворительном материальном состоянии должника, недобросовестность сторон сделки, безвозмездность сделки — находят отражение также и в статье 61.2 Федерального Закона о банкротстве. При этом правила статьи 10 ГК РФ и главы III.1 перекликаются между собой как общее и частное, а следовательно, при установлении оснований для их применения, необходимо подтвердить аналогичные обстоятельства».

Также существует и другой подход, при котором суды придерживаются точки зрения, исходя из которой исследование обстоятельств, предусмотренных п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве при оспаривании сделки по ст. 10 Гражданского кодекса РФ необязательно. При этом, необходимо устанавливать другие обстоятельства, которые свидетельствовали бы о злоупотреблении правом.

К примеру, Арбитражный суд Московского округа сократил область доказывания, при рассмотрении исковых заявлений по статье 10 Гражданского кодекса РФ, при этом указав в Постановлении от 10.09.2018 года N Ф05-7650/2018 по делу N А40-92535/2017 следующее: «Сделка, которая предполагает отчуждение имущества гражданина-должника может быть признана судом недействительной по статье 10 Гражданского кодекса, в частности, если:

— она направлена на сокрытие имущества должника от обращения взыскания кредиторами (пункт 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 N 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации»). При сокрытии активов от обращения на них взыскания они остаются под контролем самого должника, при этом фиктивно приобретая черты исполнительского иммунитета;

— к моменту совершения безвозмездной сделки у должника уже имелись кредиторы, о которых он должен был знать (так называемая субъективная недобросовестность должника). Общее правило декларирует, что право кредитора по возмездному обязательству получить от должника исполнение имеет под собой большую правовую ценность, нежели право его контрагента на сохранение за собой безвозмездно полученного от должника имущества (для сравнения: при виндикации в силу пункта 2 статьи 302 ГК РФ имущество, приобретенное безвозмездно, может быть истребовано даже у добросовестного приобретателя). Исключение из этого правила сделано Верховным Судом только для алиментов детям при условии, что сумма алиментов не носит явно завышенный и чрезмерный характер.

Таким образом, предмет доказывания при оспаривании сделки в банкротстве по правилам статьи 10 Гражданского кодекса ограничен указанными выше обстоятельствами».

Как видим, на сегодняшний день в судебной практике не сложилось единого подхода по вопросу о том, что необходимо доказывать и исследовать при оспаривании сделок гражданина по ст. 10 Гражданского кодекса РФ, что, конечно, не может не влиять на возможности защиты прав должника в спорных ситуациях.

Специальные основания, предусмотренные семейным законодательством

Согласно п. 4 ст. 213.32 Закона о банкротстве оспариванию в рамках дела о банкротстве гражданина подлежат также сделки, совершенные супругом должника-гражданина в отношении имущества супругов, по основаниям, предусмотренным семейным законодательством.

Какие это могут быть сделки?

Например, в п. 2 ст. 35 Семейного кодекса РФ указано, что сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки.

Пример. Один из супругов продает квартиру, собственником которой в выписке из ЕГРН указан только он, несмотря на то, что данное имущество было приобретено в браке и является совместно нажитым, не спрашивая нотариального согласия другого супруга. В это время другой супруг решает обанкротиться. Сделка по продаже квартиры, совершенная супругом должника, будет оспорена в процедуре банкротства, поскольку нарушает права и интересы кредиторов.

Помимо сделок, совершенных супругом должника, сейчас в практике стали распространяться случаи оспаривания сделок, заключенных между обоими супругами: фиктивных брачных договоров, соглашений о разделе имущества, алиментных соглашений.

В случае, если судом будет установлено, что такие сделки наносят вред имущественным правам кредиторов, они будут признаны недействительными как подозрительные сделки или сделки, совершенные со злоупотреблением правом, то есть по «банкротным» и общегражданским основаниям, которые были рассмотрены нами ранее.

Пример. В преддверии банкротства должник заключает со своим супругом соглашение о разделе совместно нажитого имущества, по которому практически все ликвидное имущество передается супругу должника, а ему остается имущество, на которое наложен исполнительский иммунитет, что означает невозможность его продажи в процедуре банкротства. Такое соглашение также будет признано недействительным в процедуре банкротства должника.

Помимо этого, пункт 2 статьи 44 Семейного кодекса РФ содержит специальное основание для признания брачного договора недействительным, в случае, если условия договора ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение.

Пример брачного договора

Порядок признания сделок недействительными

Для того, чтобы признать сделку недействительной, заинтересованное лицо (кредитор или финансовый управляющий) обращается в суд с соответствующим заявлением.

Все заявления о признании недействительными сделок, совершенных должниками, подлежат рассмотрению в деле о банкротстве гражданина, то есть в арбитражном суде, независимо от состава лиц, участвующих в данной сделке. И зачастую при рассмотрении спора о признании сделки недействительной в качестве ответчиков и третьих лиц привлекаются обычные граждане, которым достаточно сложно отстаивать свою позицию в арбитражном суде.

При обращении в суд заинтересованное лицо должно указать основания, по которым оно считает сделку недействительной со ссылкой на нормы права, статьи законов, которые были рассмотрены нами ранее.

Рассмотрение заявления происходит в судебном заседании.

По итогам рассмотрения требований заинтересованного лица суд может либо удовлетворить заявление о признании сделки недействительной и, соответственно, применить последствия ее недействительности, например, возвратить в конкурсную массу должника какое-либо переданное им имущество, либо отказать в удовлетворении требования о признании сделки недействительной.

Вывод

В данной статье мы попытались осветить лишь основные моменты процедуры оспаривания сделок в делах о банкротстве.

Между тем, стоит отметить, что процесс признания сделок недействительными весьма трудоемкий и сложный, зачастую требующий специальных познаний. Часто за помощью к юристам обращаются граждане-должники, сделки которых либо начинают оспариваться, либо уже признаны недействительными. В таких ситуациях помочь каким-либо образом гражданину-банкроту даже юристу уже достаточно сложно, поскольку лучше всего проверять все сделки должника до того, как процедура банкротства будет запущена.

В любом случае, в условиях, когда судебная практика не отличается единообразием, а в законодательном регулировании имеется множество пробелов, должнику обойтись без помощи специалиста по делам о банкротстве граждан весьма нелегко, в связи с чем советуем вам не пренебрегать помощью юристов и обращаться к ним за анализом вашей ситуации еще до того, как вы подадите заявление о банкротстве в суд.

Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *