Куда идти разводиться если есть ребенок?

Бракоразводный процесс — это непростое испытание для людей, которые еще недавно были семьей. Психологи сравнивают боль от расставания с любимым человеком с болью, которую люди испытывают от смерти близкого. Тяжелей всего развод переносят дети, еще вчера они жили с любящими мамой и папой, а сегодня наблюдают ссоры и конфликты между родителями. С юридической точки зрения распад семьи, в которой есть ребенок, происходит сложнее, чем расставание бездетных семей.

Куда подают заявление о разводе, если есть дети?

Особенности внутрисемейных процессов подробно указаны в Семейном кодексе Российской Федерации. В нем можно ознакомиться со схемой развода семей, имеющих несовершеннолетних детей. Главным принципом законодательства является защита интересов ребенка.

Чаще всего бракоразводный процесс осуществляется через суд, где одновременно решается вопрос места проживания ребенка и выплаты алиментов. Во многом ответ на вопрос, куда идти разводиться, зависит от возраста ребенка и сопутствующих обстоятельств.

Несовершеннолетние

Развод семей при наличии малолетних детей проходит в суде. Бывают случаи, когда мать с отцом смогли мирно договориться о дальнейшем воспитании совместного ребенка, с кем он будет жить и как будут перечисляться алиментные выплаты. В таком случае они составляют соглашение, с которым обращаются к мировому судье.

К сожалению, не всегда удается решить вопрос мирным путем. Нередко один из родителей отказывается давать развод, не хочет отдавать ребенка или не желает материально помогать. Такие ситуации рассматриваются в районном суде, куда один из родителей подает исковое заявление.

Процедура развода имеет свои особенности в зависимости от возраста ребенка:

  1. Если жена беременна, или ребенку еще не исполнилось 1 года. В этот период мужчина не вправе инициировать расставание, что связано с особым психоэмоциональным состоянием женщины. У жены такая возможность есть, она может подать заявление и развестись. Если родился мертворожденный ребенок, то правила остаются теми же, мужчина не имеет права подать на развод, пока с момента родов не пройдет 1 год.
  2. Если родители расходятся, пока малышу не исполнилось трех лет, то мужчина должен финансово помогать не только своему сыну или дочери, но и своей бывшей жене. Алименты платятся, пока ребенку не исполнится 3 года.
  3. До 18 лет. Если ребенок — инвалид, то отец обязан выплачивать алименты ему и его матери до совершеннолетия.

Один из основных вопросов, который рассматривается в суде, — это место жительства ребенка. Часто именно эта проблема становится камнем преткновения в споре между родителями, никто не хочет отдавать детей бывшему партнеру. При определении места жительства суд учитывает следующие факторы:

  • доход родителя — он должен быть на достаточном уровне, чтобы обеспечить несовершеннолетнего всем необходимым;
  • жилплощадь — несовершеннолетнему надо отдельное рабочее и спальное место;
  • состояние здоровья — оценивается, сможет ли родитель физически заниматься ребенком;
  • моральный облик — употребление алкоголя, аморальный образ жизни станут причиной отказа.

Если ребенку исполнилось 10 лет, то он имеет право голоса в суде. Его мнение о том, с кем из родителей он хотел быть остаться, обязательно будет учтено, но руководствоваться исключительно его желанием суд не станет. Если в семье двое детей, то они могут жить с разными родителями только в том случае, если им исполнилось 10 лет.

В некоторых ситуациях возможно развестись через ЗАГС даже при наличии детей. Допускается подавать заявку о разводе в ЗАГС, если партнер:

  • отбывает уголовное наказание сроком от 3 лет;
  • считается пропавшим без вести;
  • признан недееспособным.

Второму супругу необходимо будет подойти в отделение ЗАГСа и предоставить доказательства того, почему развод должен произойти в одностороннем порядке. Доказательством могут послужить медицинские документы или постановление суда о заключении под стражу.

ЧИТАЕМ ПОДРОБНО: как подать на развод в одностороннем порядке, если есть дети?

В ЗАГС необходимо обращаться и после того, как суд вынесет постановление о разводе. С этим документом следует прийти в отделение ЗАГСа и получить свидетельство о разводе.

Совершеннолетние

Нередко разводы происходят в тот момент, когда уже взрослые дети покидают родительское гнездо и партнеры остаются наедине друг с другом. Многие понимают, что за 20 лет совместной жизни они стали совершенно чужими людьми, и принимают решение развестись. Развод семей с совершеннолетними сыном или дочерью практически ничем не отличается от расторжения бездетного брака.

Существует два способа расторжения:

  1. Через ЗАГС. Если мужчина и женщина достигли соглашения в вопросах раздела имущества, они могут просто прийти в ЗАГС и подать заявление о разводе. Через месяц им выдадут свидетельство о разводе. Сюда же следует обращаться, если расставание происходит в одностороннем порядке по причине того, что второй партнер находится в тюрьме, признан недееспособным или пропал без вести.
  2. Через суд. В суд необходимо обращаться, если один из супругов отказывается давать развод или присутствуют имущественные споры о разделе совместной собственности. Развестись можно в одностороннем порядке, если несогласный партнер не явится на заседание три раза без уважительной причины.

На развод не влияет наличие у супружеской пары детей, если они уже совершеннолетние. После 18 лет гражданин считается полностью дееспособным, алиментные выплаты ему не положены. Исключение, если ребенок является инвалидом или признан недееспособным. В таких случаях он находится на иждивении родителей, и суд определяет финансовую помощь со стороны матери или отца.

Подача заявления

С чего начинать бракоразводную процедуру? Независимо от того, как осуществляется процесс — в ЗАГСе или суде — он начинается с составления заявления. К его составлению следует отнестись со всей внимательностью, потому что оно является основным документом, благодаря которому начинается рассмотрение дела. Какие действия необходимо предпринять, чтобы быстро оформить развод? Рассмотрим, как можно подать заявку.

Лично

С чего начать бракоразводный процесс, куда обратиться? Первый способ подать документы — принести их лично в отделение ЗАГСа или судебную канцелярию. Многим гражданам больше подходит именно такой способ — передать бумаги из рук в руки и удостовериться, что они получены. При подаче документации необходимо потребовать входящий номер. По нему впоследствии можно будет отслеживать движение дела.

В какой ЗАГС или суд по территориальному расположению подавать заявление? В случае ЗАГСа это большого значения не имеет. Можно направить заявку в отделение, расположенное по месту регистрации мужа или жены, если они прописаны в разных районах. Однако если супружеская пара находится в другом регионе, не по месту прописки, то не возбраняется обращаться в отделение по месту нахождения.

Иначе обстоит дело с направлением искового заявления в суд. Как правило, документы подаются в судебный орган, который находится по месту регистрации ответчика. Однако если он проживает в другом городе, то истец может направить иск в суд по месту своего проживания. Если у супружеской пары есть дети, документация направляется по месту регистрации истца с детьми (подробнее в статье: как быстро развестись с мужем, если есть дети?). Такая схема подачи документов создана для удобства матери с ребенком.

По интернету

Не все могут выделить время для посещения отделения ЗАГСа или судебную канцелярию. Этому может помешать работа, а матерям с грудными детьми еще тяжелей найти свободную минуту. На помощь приходят возможности интернета: заявление на развод можно подать онлайн.

В электронном формате заявление подается через сайт Госуслуг. Чтобы воспользоваться этим сервисом, на нем потребуется сначала зарегистрироваться. Для этого понадобятся паспортные данные, ИНН, СНИЛС. Заявление, направленное онлайн, рассматривается так же, как и поданное лично в руки. Как только обращение будет рассмотрено, истцу придет уведомление на электронную почту или мобильный телефон, в зависимости от того, какой способ оповещения был выбран.

Существует еще и третий способ подачи документов, кроме электронной формы и личного присутствия. При обращении в суд можно направить пакет документов почтовым отправлением заказным письмом.

Образец заявления для подачи в ЗАГС и в суд

Содержание заявления существенно отличается в зависимости от условий и места, в которое оно подается. Для развода в ЗАГСе существует 3 вида форм:

  1. Форма № 8. Заполняется в тех случаях, когда оба супруга согласны на развод, у них нет друг к другу имущественных претензий, а их дети достигли совершеннолетия. В документе указываются их ФИО, паспортные данные, сведения о заключении брака, пожелания женщины оставить фамилию мужа или вернуть девичью. Причина развода не указывается.
  2. Форма № 9. Необходима, если оформление развода происходит по заявлению одного из партнеров из-за того, что партнер отбывает наказание в местах лишения свободы, признан недееспособным или пропавшим без вести. Дополнительно прикладывается медицинское заключение или постановление суда об уголовном наказании.
  3. Форма № 10. Заполняется после того, как развод произошел в суде. После того, как суд вынес постановление, супруги обращаются в ЗАГС и регистрируют расставание.

При обращении в суд составляется исковое заявление. Это основной документ, по которому рассматривают дело. Иск составляется в письменной форме по установленному образцу. Чтобы составить его правильно, некоторые граждане нанимают юристов. Пример искового заявления можно скачать по ссылке ниже.

Исковое заявление составляется в двух экземплярах, один из которых передается в судебную канцелярию, а второй направляется ответчику. В документе указываются данные истца и ответчика, информация о сложившейся ситуации, требования к суду. Факты должны быть изложены максимально точно и сухо, не стоит в красках расписывать ситуацию и указывать личное отношение к происходящему. Стиль написания — официально-деловой.

Какие еще документы потребуются?

При разводе в одностороннем порядке семьи, в которой есть малолетние дети, через ЗАГС требуется небольшой список документов. Кроме заявления, нужно предоставить:

  • свидетельство о браке;
  • паспорт;
  • свидетельства о рождении детей;
  • документальные подтверждения необходимости одностороннего развода — постановление суда, медицинское заключение;
  • квитанция о внесении государственной пошлины.

При обращении в суд перечень документов будет иным:

  • исковое заявление;
  • паспорта мужа и жены;
  • свидетельства о рождении детей;
  • квитанция об уплате государственной пошлины.

Государственная пошлина за развод фиксирована и составляет 650 рублей. Если требуется решение вопроса о выплате алиментов, то дополнительно вносится госпошлина в размере 150 рублей. Если дело касается раздела имущества, назвать размер госпошлины сложно, поскольку она составляет процент от цены иска — оценочной стоимости имущества.

Перечень документов значительно увеличивается, когда в суде поднимается вопрос о месте проживания малолетнего ребенка. Каждому родителю придется доказать, что именно он способен обеспечить нужды несовершеннолетнего. Для этому ему нужно предоставить:

  • акт обследования жилого помещения;
  • справку о доходах 2-НДФЛ;
  • свидетельство о собственности на жилье;
  • медицинское заключение о состоянии здоровья.

Следует учитывать, что второй родитель тоже предоставит подобные документы, поэтому, чем больше доказательств участия в жизни ребенка сможет предоставить родитель, тем больше шансов, что суд встанет на его сторону. Не лишними будут характеристика с места работы и от соседей, свидетельские показания родственников, чеки, подтверждающие траты на ребенка, фотографии и видеозаписи, доказывающие, что мать или отец активно участвуют в воспитании детей.

После того, как суд вынесет постановление о том, с кем будет жить ребенок, оба родителя должны его неукоснительно соблюдать. Мать не может запретить отцу видеться с ребенком, если в суде не было решено иначе. За несоблюдение решения суда отец может призвать бывшую жену к ответственности. Уклонение от уплаты алиментов так же карается законом.

Мать и отец имеют равные права на воспитание ребенка, а это значит, что они имеют равные возможности оставить несовершеннолетнего после развода с собой. Однако, судебная практика говорит о том, что чаще всего детей оставляют вместе с матерью. Это связано с особыми психоэмоциональными отношениями, которые устанавливаются между мамой и ее ребенком.

Оспаривание завещания – помощь профессионалов

Энциклопедия МИП » Наследство » Наследование по завещанию » Оспаривание завещания – помощь профессионалов

Стоимость услуг юристов при оспаривании завещания

Консультационные услуги

Стандартная устная консультация

От 1 500

Письменная консультация

От 2 000

Консультирование с выездом юриста

От 3 100

Досудебная помощь юристов по оспариванию завещания

Сбор доказательств

От 5 000

Поиск свидетелей

От 5 300

Правовой анализ завещания

От 4 500

Составление искового заявления

От 2 900

Подача возражений, ходатайств

От 2 100

Защита в суде при оспаривании завещания

Оспаривание на основании некорректного составления завещания

От 15 000

Установление недееспособности завещателя

От 20 000

Признание недостойным наследника

От 16 000

Комплексная защита «под ключ» по остальным основаниям

От 17 000

Обжалование судебного решения через вышестоящие инстанции

От 25 000

Дополнительные услуги при оспаривании завещания

Переоформление права собственности

От 4 300

Проведение переговоров со второй стороной спора

От 4 000

Передача документов для исполнительного производства

От 3 500

В юридической практике достаточно часто встречаются случаи, когда наследники, которые могут претендовать на получение наследства по закону, обращаются в суд, чтобы признать завещание наследодателя недействительным.

В российском законодательстве предусматривается определенный порядок, по которому наследники могут признать завещание недействительным.

Можно ли оспорить завещание

Ситуации, когда наследники завещателя оказываются недовольны его волей касательно распределения наследственного имущества, встречаются достаточно часто. В таком случае родственники умершего делают все возможное, чтобы оспорить завещание и получить наследство.

Оспорить заявление можно только после открытия наследства – гибели наследодателя.

Кто может обратиться в суд, чтобы оспорить завещание

Не все родственники наследодателя могут рассчитывать на получение имущества после его смерти. Обратиться в суд, чтобы оспорить завещание, могут только наследники первой очереди, которые могли бы рассчитывать на получение наследства, при его распределении по закону (при отсутствии наследников первой очереди, оспорить завещание могут наследники второй очереди и так далее).

Из чего состоит процедура оспаривания

Для того, чтобы признать завещание недействительным, наследник должен придерживаться определенного порядка действий:

  1. В первую очередь, ему необходимо выявить основания, по которым последняя воля умершего может быть оспорена в суде.
  2. Определить подсудность данного дела.
  3. Составить исковое заявление, полностью соответствующее всем требованиям законодательства.
  4. Собрать пакет документов, которыми можно дополнить исковое заявление.
  5. Подать все необходимые документы в суд и принять участие в суде.

В статье 1131 Гражданского кодекса содержится требование о том, что завещание может быть оспорено как полностью, так и частично. Оспаривание отдельной части данного документа приведут к тому, что она будет признана недействительной, а все остальное завещание будет иметь юридическую силу.

Причины и основания для оспаривания наследства

Процедура оспаривания завещания, содержащего в себе последнюю волю наследодателя, может быть проведена только в исключительных случаях. Для начала судебного разбирательства необходимо наличие серьезных оснований, сведения о которых должны быть указаны заявителем в иске.

Именно на основании данного документа специалисты суда решают, нужно ли судебное разбирательство данному делу.

Основания для оспаривания последней воли наследодателя делятся на общие и специальные.

Самыми частыми общими основаниями для признания завещания недействительным являются:

  1. Отсутствие обязательных соответствий, которые установлены нормативными правовыми актами.
  2. Завещание должно быть осуществлено лицом, которое на момент составления документа не было дееспособным. Подтвердить данный факт можно при помощи решения суда или заключения медицинской экспертизы.
  3. Документ был составлен под влиянием обмана, угрозы или шантажа.

Самыми частыми специальными основаниями для признания завещания недействительным, являются:

  1. При составлении завещания не были соблюдены правила для письменного составления документов такого вида.
  2. Были нарушены правила удостоверения данного документа. По требованиям гражданского законодательства, удостоверение завещания должно быть произведено специальным, уполномоченным на это лицом.
  3. В завещании отсутствует подпись наследодателя или у его родственников есть сомнения в ее подлинности.

В соответствии с требованиями статьи 1131 Гражданского кодекса, в качестве оснований для признания завещания недействительным, не могут учитываться:

  1. Описки.
  2. Опечатки.
  3. Различные незначительные нарушения в правильности оформления документа.

Признание наследника недостойным

Один из вариантов оспаривания завещания – признание правопреемника недостойным. Для этого придется обращаться в суд и подтверждать наличие соответствующих оснований:

  • Наследник обязан был содержать завещателя при жизни, но не выполнял данное обязательство. Например, если взыскивались алименты на родителя, но сын или дочь не платили их. В качестве доказательств можно использовать банковские выписки по счету, на который должны были перечисляться деньги. Также желательно предоставить свидетелей для дачи показаний;
  • Совершение правопреемником противоправных действий в отношении наследодателя с целью оформления завещания в свою пользу. Под такими действиями подразумевается принуждение и иные виды психологического влияния, физическое воздействие. Для доказывания можно использовать свидетельские показания, аудио- и видеозаписи.

В данном случае оспаривание состоит из нескольких этапов:

  1. Подается иск в суд по адресу проживания ответчика. В иске необходимо сразу четко обозначить требования и обосновать свои доводы, а также перечислить прилагаемые к нему доказательства.
  2. Иск принимается к производству судьей в течение 5 дней после получения. Стороны получают определения и уведомления о дате первого заседания. Ответчику направляется также копия иска об оспаривании.
  3. В назначенный день граждане являются на заседание.
  4. Производство по таким делам длится 1-2 месяца, но при обжаловании через вышестоящие инстанции может занять гораздо больше времени.
  5. По итогам выносится решение, обретающее силу через месяц. По истечении указанного срока истцу выдается исполнительный лист и копия решения, на основании которого он может переоформить право собственности на себя, если требования удовлетворены. Если речь идет об оспаривании завещания на банковские вклады, документы передаются сразу в банк для исполнения судебного решения. Во всех случаях можно обратиться в ФССП для принудительного исполнения решения суда, особенно если речь идет о счетах в финансовых учреждениях.

В целом, процесс оспаривания завещания на таком основании достаточно сложен и может продлиться несколько месяцев. На судебном заседании очень важно грамотно аргументировать свою позицию с учетом законодательных норм, желательно привлечь свидетелей и предоставить максимум доказательств своей правоты.

Оспаривание завещания на основании составления в неадекватном состоянии наследодателем

При оспаривании завещания под неадекватным состоянием наследодателя подразумевается одно из двух:

  • Завещатель был признан недееспособным;
  • Во время составления завещательного документа умерший человек был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

В первом случае все просто: любой человек признается недееспособным только по решению суда, поэтому для оспаривания завещания достаточно предоставить его на заседание. Если суд выяснит, что решение вступило в законную силу на момент составления документа, он будет отменен.

Если же наследодатель в момент оформления был нетрезв, оспаривание будет намного сложнее. Более того, без участия профессионального адвоката это практически невозможно, потому как завещание составляется у нотариуса, в обязанности которого входит проверка граждан на опьянение: при обнаружении визуальных признаков такого состояния он откажет в удостоверении документа.

Если же завещатель действительно в момент посещения нотариальной конторы был пьян, и это достоверно известно, для оспаривания придется приложить максимум усилий и представить все доказательства, однако здесь уже могут привлечь к ответственности и нотариуса, который удостоверил документ в нарушение законодательства.

Бывает и третья ситуация, когда наследодатель фактически не признан недееспособным, но состоял на учете в психоневрологическом диспансере по психическому заболеванию. Здесь тоже есть шанс на оспаривание, но придется предоставлять справки из медучреждения.

Документы для оспаривания завещания

Помимо иска, заявитель должен представить в суд документы, без которых судья не сможет принять решение по делу:

  1. Копию искового заявления в количестве, равном числу участников процесса.
  2. Доказательства, подтверждающие, что завещание действительно должно быть признано недействительным.
  3. Если документы в суд передает не наследник, необходимо передать для рассмотрения доверенность и копию паспорта представителя.
  4. Справку, подтверждающую уплату государственной пошлины.

Сроки для оспаривания заявления

В законодательстве установлены определенные сроки, в течение которых наследники имеют право для оспаривания последней воли умершего.

Заявитель имеет право обратиться в суд в течение 1 года с того момента, как он узнал о нарушении своих прав.

Наследник может обратиться для защиты своих нарушенных прав в течение 3 лет (если заявление было признано ничтожным).

Госпошлина за оспаривание завещания

Согласно ст. 333.19 НК РФ, госпошлина за оспаривание составляет 300 руб. Такой же размер платежа устанавливается и при признании наследника недостойным. Деньги можно внести любым удобным способом: через кассу банка, с электронного кошелька или онлайн с банковской карты. Квитанцию об оплате нужно сохранить – она предоставляется в суд.

Когда суд отклонит исковое заявление об оспаривании завещания?

Исковое заявление при оспаривании завещания может быть не принято или возвращено истцу на основании соответствующего определения, в котором будут указаны причины. Чаще всего иски возвращают, когда:

  • Представлен неполный набор документов. Часть документации могут запросить на стадии предварительного слушания, но если иск не обоснован, в его рассмотрении откажут сразу же;
  • В качестве истца выступает несовершеннолетний ребенок или недееспособный гражданин. В этом случае от их имени должны действовать законные представители: родители, опекуны, попечители;
  • Человек, которому нет никакой выгоды в оспаривании, подает иск. Например, даже если после вынесения решения об отмене документа гражданин не получит имущество и другие ценности;
  • Если истец уже был признан недостойным правопреемником в отношении конкретного завещания ранее.

Не допускается оспаривание завещания при отсутствии оснований, если оно было составлено юридически грамотно.

Как наследодателю при жизни избежать оспаривания завещания?

Если вы хотите составить завещание и в дальнейшем избежать его оспаривания, рекомендуется взять на вооружение несколько способов:

  • Перед оформлением документа взять справку из психдиспансера, подтверждающую вменяемость. По закону наследодатели не обязаны это делать, но фактически такая справка поможет правопреемникам избежать неприятностей;
  • Договориться о присутствии нескольких свидетелей в момент составления завещательного документа. Это является правом завещателя. После оформления завещание удостоверяется подписями нотариуса и свидетелей, затем хранится в закрытом конверте в нотариальной конторе до востребования;
  • Зафиксировать процедуру на видеокамеру. Сейчас в большинстве нотариальных контор ведется видеозапись из-за участившихся случаев оспаривания завещаний по невменяемости наследодателя, но лучше этот момент уточнить у нотариуса сразу же. Если запись не ведется, можно заснять все самостоятельно.

Обратите внимание! Даже наличие справки о вменяемости из психдиспансера – не гарант того, что заинтересованные люди не займутся оспариванием завещания в дальнейшем. В судебной практике был случай, когда человека признали невменяемым посмертно: адвокат утверждал, что наследодатель сошел с ума по дороге от диспансера до нотариальной конторы, и суд согласился с этим мнением. Завещание было признано недействительным. Лучше заручиться не только справкой, но и видеозаписями или свидетелями.

Оспаривание завещания после продажи наследства

Если унаследованная недвижимость или иные ценности уже проданы, оспаривание вполне возможно. Вот только дом или квартиру вернуть не получится: ГК РФ гласит, что покупатели в таком случае являются добросовестными приобретателями, поэтому имущество останется с ними.

Если суд удовлетворит исковые требования, максимум, что получит истец – это денежную компенсацию в размере присужденной доли. Величина выплат определяется оценочной экспертизой.

Образцы документов

    • Заявление об установлении факта принятия наследства
    • Заявление об установлении места открытия наследства
    • Заявление о принятии наследства

Машина продана, что делать с ОСАГО?

05.06.2019От cherehapaВ рубрике #ОСАГО

Купил полис и продал машину, потому что срочно понадобились деньги. А может повод куда более оптимистичный — покупка авто классом выше. И в том и в другом случае деньги пригодятся, а значит возвратом страховой премии за неиспользованный период пренебрегать не стоит. Страховая компания отказать не вправе, как бы не убеждали её представители.

NB Юридический нокаут

Порядок действий по досрочному расторжению договора об ОСАГО регулируется Положением ЦБ РФ (N 431-П от 19 сентября 2014 г.) «О Правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Адресуя интернет-советчикам вопрос о том, как правильно действовать, если купил страховку и продал машину, вы наткнётесь на многочисленные отсылки к другому документу Постановлению Правительства РФ от 7 мая 2003 г. N 263 «Об утверждении Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Внимание! Документ отменён и фактически утратил силу.

Допустимое, условное, законное

Итак, пункт 1.14 правил ОСАГО предусматривает три причины, по которым страхователь по собственной инициативе может расторгнуть договор об ОСАГО досрочно. Это — замена собственника, отзыв лицензии у страховщика и «иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации». Но вот вернуть деньги за неиспользованный период можно лишь по первым двум основаниям.

Казалось бы, абстрактный абзац «Иные случаи» открывает бесконечные горизонты для гибких юристов и просто креативных автовладельцев, но нет. Четвертый абзац пункта 1.14 правил ОСАГО хоть и разрешает досрочно прервать договорные отношения между автовладельцем и страховщиком, но материально компенсировать неистёкший срок последнего не обязывает. Деньги не вернут! Прямая норма содержится в пункте 1.16 того же документа.

В случае банкротства страховщика обязательства по возмещению затрат на неиспользованный период договора ОСАГО делегируются профессиональным объединениям страховщиков, а именно Российскому союзу автостраховщиков. Функционалу и полномочиям этих сообществ посвящены целый ряд статей и целая пространная глава V Закона об ОСАГО, но порядка взаимодействия в случае компенсации расходов на ОСАГО при банкротстве страховщика вы там не найдёте. Решать вопрос придётся в общем порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

О тех, кто недавно купил полис ОСАГО и продал машину, законодатели позаботились лучше. Прямая норма узаконивает замену собственника автомобиля, как основание для досрочного расторжения договора. При этом датой досрочного прекращения действия полиса будет считаться день, когда вы письменно уведомите страховщика о своём решении расторгнуть договор по причине продажи автомобиля. А период, за который будет рассчитана компенсация, начнёт исчисляться со дня, следующего за этой датой до срока окончания договора. Поэтому зарегистрировать заявление о досрочном прекращении действия договора обязательного страхования нужно как можно быстрее. И в течение 14 дней страховая компания обязана произвести перерасчёт и перевести компенсацию за неиспользованный период на счёт, указанный заявителем.

NB Лайфхак от прошаренных

Давайте не будем питать иллюзий! Задача страховщика диаметрально противоположна вашей: он не хочет возвращать деньги. Поэтому к соблюдению процессуальных нюансов нужно подойти особенно внимательно.

Форма заявления для досрочного расторжения договора ОСАГО законодательно не утверждена. Закон лишь гласит, что к письменному заявлению должно быть приложено документальное подтверждение факта, послужившего основанием для досрочного прекращения договора, то есть договор купли-продажи. Также обязательно приложите копию страхового полиса и копию квитанции об оплате страховой премии.

Важно! Укажите основание: «Прошу произвести возврат части страховой премии за неистёкший срок страхования в порядке, предусмотренном пунктом 1.14 Положения ЦБ РФ N 431-П от 19 сентября 2014 г. «О Правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», в установленные законом сроки». И не забудьте указать ваши полные банковские реквизиты для перевода денежных средств на счёт физического лица.

Важно-преважно! Не оставьте страховщику ни единого шанса затянуть процесс или обвести вас вокруг бюрократического пальца — обязательно добейтесь регистрации заявления в вашем присутствии. Распечатайте два экземпляра вашего заявления, получите входящий номер и заручитесь подписью сотрудника, принявшего заявление. Если возможности лично присутствовать в офисе страховой компании нет — отправьте пакет документов по почте, но обязательно с уведомлением!

Образец здесь.

В ________________________________
(название страховой компании)
________________________________
(адрес страховой компании)

От ________________________________
(ФИО)
________________________________
(адрес)
№ телефона ______________________

Полис: серия_____ № __________ от ___.___.20___г.

Заявление
о досрочном прекращении договора страхования

Информирую Вас о досрочном прекращении договора страхования ОСАГО (полис _____ № __________ от ___.___.20___г.) с «___» ___________ 20___ года в связи с

Прошу произвести возврат части страховой премии за неистекший срок страхования в порядке, предусмотренном пунктом 1.14 Положения ЦБ РФ N 431-П от 19 сентября 2014 г. «О Правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», в установленные законом сроки.

Прошу произвести возврат части страховой премии в установленные законом сроки на мой банковский счет по следующим реквизитам:

Получатель

Счет получателя

Банк получателя

БИК

Кор.счет

ИНН банка

Приложения:

  1. Копия страхового полиса серия_____ № __________ от ___.___.20___г.
  2. Копия квитанции об оплате страховой премии № __________ от ___.___.20___г.

________________/________________/
(ФИО) (подпись страхователя)

«____»_____________20___г.

—————————————————

Заявление получил:

Подпись Страховщика (Фамилия И.О.) Код агента / сотрудника

«____»_____________20___г.

Деньги и выгода

Итак, подсчитаем сколько сможем выгадать. Чтобы самостоятельно рассчитать, сколько денег обязана вам перечислить страховая компания, если купил полис, а машину продал, используйте следующую формулу: D = (P-23%) х (N/365). D — это количество денег за неиспользованный период; P — стоимость полиса; N — количество дней до окончания срока действия документа; 23% — отчисления, которые страховая компания обязательно удержит.

NB Пример расчета

Предельно допустимая стоимость ОСАГО для водителей Москвы, с учётом законодательных новелл, вступивших в силу 9 января 2019 года, составляет 29 652 рубля (подробнее о том, что изменилось в ОСАГО в 2019 году читайте тут). Предположим, что именно столько вы заплатили за полис, а спустя всего месяц продали автомобиль. Причём своего страховщика вы уведомили письменно, по всем правилам и под подпись ровно на 30-й день действия договора.

В таком случае формула расчёта будет выглядеть следующим образом:
29652 — 6819,96 (23%) х 0,92 (335/365 дней) = 21005,47

Это значит, что 21 тысячу 5 рублей и даже 50 копеек вы гарантированно получите назад.

Мы не случайно приняли за расчётный базис максимально разрешённую стоимость полиса ОСАГО в 2019 году. Крупные суммы позволяют увидеть сколько реально вы потеряете.

Обратите внимание! Денежные средства, которые удержаны пропорционально периоду владения полисом (в нашем случае это 30 дней), составляют только 1826 рублей 50 копеек.

Почему же на руки вы получите только 21005,47 рубля? Потому что 23% страховая удержит в обязательном порядке. Причем вне зависимости от того, на каком временном этапе вы досрочно расторгнете договор!

Поясним: 23% складываются из 3% обязательного взноса страховых компаний в Российский союз автостраховщиков и 20%, которые по закону страховщик имеет право удерживать для покрытия собственных расходов на ведение дела.

Казалось бы, с какой стати автовладелец должен оплачивать затраты страховщика? Дискуссии по поводу законности такого удержания из итогового расчёта с автовладельцем, обоснованно расторгающим договор ОСАГО досрочно, до сих пор актуальны на тематических форумах.

Однако пункт 1.16 правил ОСАГО четко предписывает, что «страховщик возвращает страхователю часть страховой премии в размере её доли, предназначенной для осуществления страхового возмещения и приходящейся на неистёкший срок действия договора обязательного страхования или неистёкший срок сезонного использования транспортного средства (период использования транспортного средства)». И эта «предназначенная доля» уже в момент подписания полиса ОСАГО составляет только 77% от стоимости полиса, 23% по праву удерживает страховщик.

Может лучше не заморачиваться и продать по доверенности?

Конечно, лучше, тем более, что стоимость полиса ОСАГО можно заложить в цену и просто вписать нового владельца вторым водителем в полис. Это даже предпочтительно, если вы продаёте машину не по договору купли-продажи, а «передаёте управление по доверенности».

Только предварительно оцените возможные риски. Помните, что все действия по полису осуществляет страхователь, поэтому если машина продана «по доверенности», то придётся заявлять убытки и за нового владельца тоже. Помимо штрафов, которые будут направляться именно владельцу транспортного средства, а не тому, кто «по доверенности», в случае ДТП и расходов, которые понесёт страховая на его урегулирование, коэффициент бонус-малус собственника автомобиля, то есть ваш, вернётся к значению 1 (3 класс)! Учтите это и в том случае, если допускаете к управлению автомобилем кого-либо из родственников.

NB Мал коэффициент да бонус

Изменения тарифов ОСАГО, которые вступили в силу 9 января 2019 года, сделали коэффициент бонус-малус буквально «золотым» для автомобилистов: небрежные водители, виновные в ДТП, следующий полис купят уже по большей цене (добавочный коэффициент составит от 1,3 до 2,45 в зависимости от числа аварий), а вот безаварийная езда гарантирует снижение стоимости полиса. Каждый «безаварийный» год добавляет водителю понижающее значение КБМ 0,05. Таким образом, 10 лет, в течение которых вы не доставите страховой компании хлопот, связанных с возмещением убытков, уменьшит стоимость вашего ОСАГО вдвое.

Пример расчёта

С учётом изменением тарификации ОСАГО с 9 января 2019 года, стоимость полиса ОСАГО для физических лиц рассчитывается по следующей формуле: Т = ТБ x КТ x КБМ x КВС x КО x КМ x КС x КН.

На понятном языке это выглядит так:

Базовый тариф (устанавливается страховая компания в пределах разрешённого законодательством коридора)

Х

Региональный коэффициент (закреплён для каждого субъекта и основных районных центров Указанием Банка России от 04.12.2018 N 5000-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных значений, выраженных в рублях), коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»)

Х

КБМ (коэффициент бонус-малус, отражающий стаж безаварийной езды)

Х

Коэффициент возраст/стаж

Х

Коэффициент мощности двигателя автомобиля

Х

Коэффициент периода использования транспортного средства (более 10 месяцев в году — равен 1)

Заметьте, почти все составляющие этого уравнения являются практически константами. Предположим, что базовый тариф, который установила конкретная, выбранная вами страховая компания для вашей локации остаётся величиной неизменной; регион использования автомобиля тоже (переезжать вы не собираетесь); коэффициент возраст/стаж при заключении следующего договора тоже не добавит ощутимых преференций (предполагаем, что за год вы не выйдете за рамки своей возрастной группы), машину также на менее мощную менять не планируете и полис ОСАГО снова купите на год, то… единственный коэффициент, который поможет вам снизить стоимость последующего полиса ОСАГО — именно КБМ, который при безаварийной езде снижается на 0,05 ежегодно и имеет накопительный эффект.

Нельзя забыть позаботиться о себе

И вот ещё что! Помните, что при досрочном прекращении или по окончании срока действия договора обязательного страхования страховщик не позднее 5 дней обязан предоставить страхователю справку «Сведения об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств по договору обязательного страхования» (Приложение 4 к Положению Банка России от 19 сентября 2014 г. N 431-П «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств». В этом документе должны быть отражены сведения о страховых случаях и выплатах, которые произошли в период действия договора. Это обязательно пригодится при покупке следующего полиса ОСАГО, так как напрямую повлияет на значение коэффициента бонус-малус!

P.S. Проверить своё текущее значение КБМ всегда можно на сайте Российского союза страховщиков по . Застрахуем себя знанием своих прав и обязанностей!

Ответственность за неисполнение решения суда

Неисполнение судебного решения. Основные положения

Порядок привлечения к административной ответственности за неисполнение решения суда

Административная ответственность

Уголовная ответственность

Что такое злостное неисполнение судебного решения?

Неисполнение судебного решения. Основные положения

Судебное решение — одна из форм судебных постановлений. Судебное решение, вступившее в законную силу:

  • является обязательным для абсолютно всех органов госвласти, местного самоуправления, общественных объединений, должностных, юридических и физических лиц;
  • подлежит безусловному исполнению на всей территории России (п. 2 ст. 13 Гражданского процессуального кодекса РФ № 138-ФЗ от 14.11.2002).

Неисполнение судебного решения может проявляться в следующих формах:

  • невыполнение действий, направленных на исполнение судебного решения (например, игнорирование требований выплатить компенсацию пострадавшему со стороны нарушителя и т. д.);
  • выполнение активных действий, направленных на воспрепятствование реализации положений судебного решения (например, запрет работодателя отделу кадров восстановить на работе незаконно уволенного сотрудника и т. д.).

Судебное решение должно быть исполнено (ст. 210 закона № 138-ФЗ):

  1. Сразу после вступления в законную силу;
  2. Незамедлительно после вынесения в отдельных случаях:
  • выплата алиментов;
  • выплата зарплаты работнику в продолжение 3 месяцев;
  • восстановление на работе;
  • внесение физлица с российским гражданством в перечень избирателей или участников референдума (ст. 211 указанного закона).

Если не происходит добровольного исполнения судебного решения, задействуется система принудительного исполнения в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ от 02.10.2007.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.

За нарушение положений закона об исполнительном производстве лицо может быть привлечено к административной или уголовной ответственности (ст. 113 закона № 229-ФЗ).

Порядок привлечения к административной ответственности за неисполнение решения суда

Утвержденного регламента регулирования добровольного исполнения предписаний, содержащихся в решении суда, не существует, в том числе в области последствий, возникших в связи с неисполнением или несоответствующим исполнением лицом судебного постановления.

Зачастую юридическая ответственность для лица за неисполнение судебного решения наступает после установления факта невыполнения им предписаний в рамках исполнительного производства.

  1. Судебный пристав получает исполнительный лист от суда или от взыскателя, и на его основании возбуждается исполнительное производство (п. 1 ст. 30 закона № 229-ФЗ). П. 5 указанной статьи предусматривает инициацию такого производства и без заявления взыскателя.
  2. Если должник не выполнит предписаний исполнительного документа в установленный срок, судебный пристав-исполнитель устанавливает для данного лица новый срок для исполнения предписаний судебного решения и формирует постановление о взыскании исполнительного сбора (п. 1 ст. 105 закона № 229-ФЗ). Таким образом, неисполнение или ненадлежащее исполнение судебного постановления чревато возложением на нарушителя имущественной ответственности.
  3. Если должник в течение нового срока без уважительных причин не выполнит предписаний судебного решения, то судебный пристав-исполнитель оформляет протокол об административном правонарушении (п. 2 указанной статьи).

Помимо административной ответственности за нарушение норм исполнительного производства может быть предусмотрена уголовная ответственность, а также иные виды ответственности, регламентированные отраслевым законодательством (Трудовым кодексом, Арбитражным процессуальным кодексом и т. д.).

Например, ст. 332 Арбитражного процессуального кодекса РФ № 95-ФЗ от 24.07.2002 предусматривает наказание за неисполненное решение арбитражного суда для граждан, должностных лиц и организаций, органов госвласти, местного самоуправления и иных органов в виде наложения судебного штрафа.

Административная ответственность

Административная ответственность за нарушение требований законодательства об исполнительном производстве и, соответственно, за неисполнение решения суда, установленная Кодексом РФ об административных правонарушениях, предусматривается для физлиц, должностных лиц и организаций.

Мера наказания выражена в форме штрафа:

  1. Для должника по делу при:
  • игнорировании законных требований судебного пристава-исполнителя;
  • предоставлении недостоверных сведений о правах на имущество;
  • непредставлении сведений об увольнении с места работы;
  • непредставлении данных о смене места работы, обучения, получения пенсионных выплат или иных доходов, адреса проживания (п. 1 ст. 17.14 закона № 195-ФЗ).
  • Для лица, не являющегося должником по делу при:
    • игнорировании законных требований судебного пристава-исполнителя;
    • отказе получить конфискованное имущество;
    • представлении неверных сведений о наличии у должника того или иного имущества;
    • утрате исполнительной документации;
    • несвоевременном отправлении исполнительной документации;
    • невыполнении требований исполнительной документации (п. 3 ст. 17.14 закона № 195-ФЗ).

    Отдельно рассматриваются штрафы для кредитных организаций (п. 2 указанной статьи) и юридических лиц — эмитентов ценных бумаг и профессиональных участников рынка ценных бумаг (п. 2.1 указанной статьи).

    За невыполнение предписаний исполнительной документации неимущественного содержания с физических, должностных и юридических лиц также взыскивается штраф в установленном размере (ст. 17.15 КоАП РФ). Сумма такого штрафа определяется в том числе с учетом этапа исполнительного производства, на котором произошло взыскание.

    Уголовная ответственность

    За неисполнение решения суда может быть назначено наказание в рамках уголовной ответственности.

    По ст. 315 Уголовного кодекса РФ № 63-ФЗ от 13.06.1996 могут быть привлечены к ответу:

    • представители властных структур;
    • госслужащие, служащие госучреждений;
    • муниципальные служащие, служащие муниципальных учреждений;
    • служащие коммерческих или иных организаций.

    Однако не каждое неисполнение судебного решения со стороны указанных должностных лиц может расцениваться как уголовное преступление. Важным фактом при квалификации деяния как преступления, предусмотренного упомянутой статьей, является установление его злостного характера.

    В качестве наказания должностных лиц по ст. 315 закона № 63-ФЗ могут применяться:

    • штраф (максимальная сумма — 200 000 руб. или соответствующая размеру зарплаты или иных доходов должностного лица за период до 18 месяцев);
    • невозможность занимать определенные должность или вести определенный вид деятельности на срок до 5 лет;
    • обязательные работы на срок до 480 часов;
    • принудительные работы на срок до 2 лет;
    • содержание под арестом — до 6 месяцев;
    • лишение свободы — до 2 лет.

    Еще один субъект уголовной ответственности за неисполнение судебного акта — лицо, не прекратившее вопреки решению суда распространять информацию, либо не исполнившее требование о даче опровержения.

    Уголовным кодексом РФ также предусмотрена ответственность за неисполнение соответствующего решения суда в виде злостного уклонения родителя от выплат на содержание детей, не достигших совершеннолетия, или уклонения от выплат со стороны трудоспособных детей своим родителям, не имеющим возможности обеспечивать себя самостоятельно в связи с нетрудоспособностью (ст. 157).

    Также руководитель организации или физическое лицо, обязанные погасить свою кредиторскую задолженность по решению суда, могут быть наказаны штрафом, обязательными или принудительными работами, арестом или лишением свободы в случае злостного неисполнения такого судебного решения (ст. 177).

    Что такое злостное неисполнение судебного решения?

    В действующем законодательстве нет четкой расшифровки термина «злостность», однако сложившаяся судебная практика позволяет говорить о злостном неисполнении судебного решения, если установлена следующая совокупность факторов:

    • лицо умышленно не предпринимало реальных действий / препятствовало осуществлению реальных действий в течение установленного срока для исполнения судебного постановления (кассационное определение Магаданского облсуда от 15.02.2012 по делу № 22-112/2012);
    • у лица в этот период имелись все необходимые условия и отсутствовали видимые препятствия для выполнения предписаний суда (апелляционное определение Ростовского обл. суда от 23.09.2015 по делу № 33-14680/2015);
    • лицо было неоднократно уведомлено в письменной форме о возможной уголовной ответственности или привлечено к ответственности по ст. 17.15 закона № 195-ФЗ (апелляционное определение суда ХМАО — Югры от 23.10.2012 по делу № 33-4593/2012).

    Однако в каждом конкретном случае суд с учетом всех обстоятельств дела самостоятельно оценивает наличие признака злостности, и указанный выше перечень характеристик носит весьма обобщенный характер.

    Злостность является обязательной частью объективной стороны состава преступления, квалифицируемого по ст. 315 закона № 63-ФЗ.

    Например, если должностное лицо препятствовало своими действиями исполнению решения суда, но в этих действиях отсутствовал признак злостности, то работодатель такого лица может применить к нему один из видов дисциплинарной ответственности, предусмотренной трудовым законодательством РФ, в соответствии со ст. 192 ТК РФ № 197-ФЗ от 30.12.2001.

    Таким образом, вступившее в законную силу судебное решение обязательно для всех лиц (физических, должностных, юридических), а также органов госвласти, местного самоуправления и общественных объединений. Неисполнение судебного решения трактуется как неуважение к суду.

    Если лицо, в отношении которого судом вынесено какое-либо определение, добровольно в установленный срок не выполнит его предписаний, в целях реализации судебных предписаний против такого лица возбуждается исполнительное производство.

    Ответственность за неисполнение судебных решений предусмотрена различными отраслями права.

    За нарушения в сфере исполнительного законодательства предусмотрена административная ответственность.

    За неисполнение судебного решения может быть применена уголовная ответственность, если в действиях нарушителя судом будут усмотрены признаки злостности.

    Неисполнение решения суда также может являться основанием для применения мер гражданско-правовой ответственности. Читайте подробно об этом в статье КонсультантПлюс. Если у вас еще нет доступа к системе КонсультантПлюс, вы можете оформить бесплатный пробный доступ к ней на 2 дня.

    Закладка Постоянная ссылка.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *