Суд при несогласии истца на заочное производство

Содержание

Статья 233 ГПК РФ. Основания для заочного производства

Новая редакция Ст. 233 ГПК РФ

1. В случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства. О рассмотрении дела в таком порядке суд выносит определение.

2. При участии в деле нескольких ответчиков рассмотрение дела в порядке заочного производства возможно в случае неявки в судебное заседание всех ответчиков.

3. В случае, если явившийся в судебное заседание истец не согласен на рассмотрение дела в порядке заочного производства в отсутствие ответчика, суд откладывает рассмотрение дела и направляет ответчику извещение о времени и месте нового судебного заседания.

4. При изменении истцом предмета или основания иска, увеличении размера исковых требований суд не вправе рассмотреть дело в порядке заочного производства в данном судебном заседании.

Комментарий к Статье 233 ГПК РФ

1. Обычный ход рассмотрения гражданского дела предполагает вынесение судебного решения после всестороннего, полного, объективного и непосредственного исследования всех доказательств, представленных лицами, участвующими в судопроизводстве, и истребованных судом, в указанных законом случаях. Однако общее правило иногда не реализуется вследствие неявки в судебное заседание ответчика, что не является препятствием для отправления правосудия по гражданским делам. Исходя из этого законодатель описал особый институт гражданского процессуального права — заочное производство.

Следует заметить, что названный институт известен процессуальному законодательству давно. В частности, Устав гражданского судопроизводства 1864 г. устанавливал возможность вынесения заочного решения в случае неявки надлежаще извещенного ответчика, не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие. Против истца подобные действия совершались при условии предъявления к нему встречного иска. ГПК РФ РСФСР 1923 и 1964 гг. не предусматривали заочное производство по конкретной гражданско-правовой коллизии, поскольку наличествовал принцип объективной истины, который обязывал суд собирать доказательства по собственной инициативе. Только ФЗ от 27.10.1995 N 189-ФЗ была зафиксирована гл. 16.1 «Заочное решение», хотя на самом деле речь шла скорее о заочном производстве, как средстве обеспечения правовой стабильности и рациональности принципа состязательности. Действительно, заочное решение было определенным шагом вперед на пути реформирования гражданского процесса, который постепенно преобразовывался из следственного в состязательный, но само существование этого института также породило в теории и практике многочисленные вопросы, различного характера. Например, по поводу юридической квалификации неявки ответчика, порядку заочного производства, способах обжалования заочного решения и др.

Сразу следует подчеркнуть — в настоящее время гл. 22 ГПК РФ называется «Заочное производство», что соответствует содержанию статей, изложенных в указанной главе, и отражает суть упрощенной процедуры разбирательства гражданских споров в суде первой инстанции с использованием исковых средств защиты нарушенного или оспоренного права. Именно исковых средств, поскольку в ч. 2 ст. 246 ГПК РФ присутствует правовая конструкция, запрещающая при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правовых отношений, применять правила заочного производства. Более того, ч. 4 ст. 246 ГПК РФ позволяет судебным инстанциям штрафовать за неявку представителей органов государственной власти, местного самоуправления либо их должностных лиц. Учитывая это, можно утверждать, что заочное производство присутствует только в рамках искового производства, тем более что законодатель оперирует такими терминами, как «истец» и «ответчик».

2 — 3. Правовая реализация заочного производства имеет место при наличии ряда условий (оснований).

Во-первых, ответчик, не явившийся в судебное заседание, должен быть извещен о его времени и месте. В отличие от ГПК РФ РСФСР 1964 г., не используется такая юридическая терминология, как «надлежащее извещение», поскольку фикция судебной повестки действует в усеченном виде в рамках ст. 118 ГПК. Напротив, в ст. 113 ГПК РФ говорится о том, что лица, участвующие в деле, извещаются или вызываются заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, а также при помощи любого иного средства связи или доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату. Если же адресат отказывается принять судебную повестку или другое судебное извещение, лицо, доставляющее данные документы, делает об этом соответствующую отметку и возвращает их в суд. Причем адресат в таком случае считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства дела.

Специальный порядок определен в отношении ответчика, место пребывания которого неизвестно. Согласно ст. 119 ГПК РФ при неизвестности места пребывания ответчика суд вправе приступить к процессуальному функционированию только после поступления информации об этом с последнего известного места жительства. Но даже после поступления таких сведений в суд возбудить заочное производство вряд ли представляется возможным, ведь в соответствии со ст. 50 ГПК РФ орган правосудия обязан назначить адвоката в качестве представителя ответчику, место жительства которого неизвестно. Присутствие представителя в свою очередь исключает возможность заочного производства по спору, что прямо исходит из ст. 48 ГПК. Еще один немаловажный аспект содержится в ст. 120 ГПК РФ, обязывающий суд не выносить заочное решение, а разыскивать ответчика. Перечень этих дел является ограниченным и касается защиты интересов Российской Федерации (ее субъектов, муниципальных образований), либо взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья, а также в результате смерти кормильца.

К сожалению, законодатель не предусмотрел, какое количество раз необходимо извещать ответчика для того, чтобы можно было бы приступить к заочному производству. В целях избежания ошибки суды осуществляли подобные извещения два и более раза, что являлось целесообразным процессуальным моментом. Видимо, подобный подход сохранится на практике и далее.

Во-вторых, неявка ответчика должна сопровождаться неуважительными причинами и отсутствием просьбы о разрешении дела без его участия. В ГПК РФ не расшифровывается, что следует понимать под уважительностью или неуважительностью причин неявки. Однако правоприменительная практика выработала свои критерии данных понятий, как правило, к уважительным причинам относят болезнь, отъезд в командировку и иные объективные обстоятельства, зачастую независящие от воли ответчика. Если ответчик оповестил об уважительности причин неявки либо он просил о рассмотрении дела в его отсутствие, то вынесение заочного решения запрещено законом.

В-третьих, истец должен быть согласен на рассмотрение дела в порядке заочного производства, т.е. в отсутствие ответчика. Выяснением согласия следует заниматься уже на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, тем более что ГПК РФ установлена процедура предварительного судебного заседания, однако гл. 14 ГПК РФ ничего об этом не говорит. Вместе с тем дополнительной гарантией прав ответчика на стадии подготовки к судебному разбирательству является направление или вручение судом ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, что свидетельствует об осведомленности ответчика о начавшемся гражданском судопроизводстве и о предстоящем судебном разбирательстве. В самом судебном разбирательстве суд обязан выявлять желание истца на рассмотрение дела без участия ответчика предельно точно, с занесением соответствующих сведений в протокол, с тем, чтобы не было никаких сомнений в том, что истец понимает существо совершаемых действий и их правовые последствия. Если истец не выразил своего согласия, суд откладывает рассмотрение дела и вновь направляет извещение ответчику.

В то же время законодатель не урегулировал вопрос о том, может ли представитель истца выражать свое согласие на рассмотрение дела в рамках заочного производства, и в особенности законные представители, не оформляющие полномочия посредством доверенности. С одной стороны, в ст. 233 ГПК РФ употребляется термин «истец», следовательно, право давать или не давать свое согласие на осуществление заочного производства принадлежит только истцу. Но с другой, согласно ст. 54 ГПК РФ представитель вправе совершать от имени представляемого все процессуальные действия за исключением диспозитивных прав, требующих специального закрепления, среди которых согласие на заочное производство не фигурирует. В случае с прокурором, а равно субъектами, защищающими в гражданском судопроизводстве от своего имени права и интересы других лиц, видимо, необходимо учитывать фактор личной заинтересованности. Поскольку прокурор, органы государственной власти, местного самоуправления и иные субъекты имеют лишь государственный (общественный) интерес, то вопрос о согласии должен решаться самостоятельно лично субъективно заинтересованным лицом.

ГПК РСФСР 1964 г. допускал вынесение заочного решения в отношении не явившихся соответчиков — одного или некоторых из них. Другими словами, закон позволял по одному делу и заочный, и состязательный процесс, причем правоприменительные акты суда по единообразному правовому притязанию могли быть далеко неодинаковы. Разумеется, эта ситуация была далека от нормальной, ввиду чего подчеркивалось, что ее нужно применять при факультативном соучастии на стороне ответчика, когда требования можно рассмотреть в отдельности. В ст. 233 ГПК РФ теперь установлено принципиально иное правовое правило, согласно которому независимо от того, какое присутствует соучастие на стороне ответчика — обязательное или факультативное, заочное производство претворяется в жизнь только при неявке в судебное заседание всех ответчиков. Такой подход представляется правильным: все соответчики связаны единым материальным правовым отношением, что обусловливает в свою очередь наличие однотипных прав и обязанностей касательно истца, поэтому нет никаких оснований для дифференциации формы процесса исходя из критерия явки или неявки того или иного количества ответчиков.

4. Часть 4 ст. 233 ГПК РФ посвящена защите в заочном производстве интересов ответчика. ГПК РФ не запрещает истцу изменять предмет или основание иска, увеличивать размер исковых требований, однако если это происходит, суд не может разрешить спор с вынесением заочного решения. В противном случае нарушаются интересы ответчика, которого суд ранее оповещал несколько об иных правовых притязаниях истца. Интересно, что при снижении размера исковых требований законодатель не устанавливает ограничений относительно возможности заочного производства по делу, это связано с тем, что прямых нарушений прав ответчика здесь не усматривается.

Другой комментарий к Ст. 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации

1. В комментируемой статье закрепляются понятие заочного производства и условия вынесения заочного решения.

В гражданском процессе под заочным решением понимается решение, вынесенное в исковом производстве судом в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, но не явившегося в судебное заседание и не заявившего письменной просьбы о рассмотрении дела в его отсутствие.

При вынесении заочного решения предполагается, что неявка ответчика свидетельствует об отсутствии у него либо реальных возражений против иска, либо необходимых доказательств. При участии в деле нескольких ответчиков рассмотрение дела в порядке заочного производства возможно в случае неявки в судебное заседание всех ответчиков.

В любом случае речь идет о возможном правомерном выборе одного из вариантов своего поведения в гражданских процессуальных правоотношениях исходя из действия принципов состязательности и диспозитивности. Стороны свободно распоряжаются как своими субъективными материальными правами, так и процессуальными средствами их защиты, принимают на себя все последствия совершения или несовершения процессуальных действий (см. Определение Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2000 г. N 269-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Костина Александра Федоровича на нарушение его конституционных прав статьей 213.1 ГПК РСФСР» <1>). Однако следует учитывать, что действие презумпции согласия ответчика с требованиями истца, лежащей в основе заочного решения, распространяется только на те требования, которые были предъявлены и известны ответчику. Если же истец изменил предмет или основание иска, увеличил размер исковых требований, то суд не вправе рассматривать дело в порядке заочного производства.
———————————
<1> Вестник Конституционного Суда РФ. 2001. N 2.

2. Вынесение заочного решения возможно при наличии следующих условий:

— после возбуждения гражданского дела ответчик должен быть надлежащим образом извещен о времени и месте судебного заседания (о чем у суда имеются соответствующие сведения);

— в деле отсутствует письменная просьба о рассмотрении дела в отсутствие ответчика либо сведения об уважительности неявки, признанные таковыми судом;

— истец явился в судебное заседание и согласен на вынесение судом заочного решения;

— неизменность предмета спора.

При наличии перечисленных условий суд вправе рассмотреть дело в порядке заочного производства. Переход к такому рассмотрению производства производится соответствующим определением суда.

Как написать ходатайство — правила составления документа

Ходатайство, будучи одним из видов заявления, представляет собой официальное обращение в государственные органы, наделённые конкретными полномочиями.

Процессуальное законодательство особо не разграничивает понятия «ходатайство» и «заявление», хотя подразумевает, что ходатайство может содержаться в теле заявления (термин «заявлять ходатайство» ГПК ст.35; УПК ст.121).

Официальное письменное обращение, коим является ходатайство, предполагает обязательную реакцию не позднее 30 дней (ФЗ №59 2006/02/05 редакция 2015/03/11 ст.12), если другой срок не установлен специальными законами. Необходимо знать, как написать ходатайство, чтобы оно не было отклонено. Иными словами, нужно разобраться, как грамотно составить текст, на чём акцентировать внимание.

Что такое ходатайство?

Ходатайство представляет собой прошение, напрвляемое в уполномоченный компетентный или вышестоящий орган, об оказании содействия в том или ином вопросе.

Ходатайство выражают устно или письменно, причём устное заявление должно быть непременно зафиксировано в протоколе или ином аналогичном документе.

Чаще всего ходатайствуют о совершении определённых действий в интересах заявителя или о принятии решения, логичного и справедливого с точки зрения ходатая.

Обращение в официальные органы не может остаться без ответа (КоАП ст.24.4), так как любое представленное заявление приравнивается к озвучиванию позиции и должно быть рассмотрено и проверено (принято во внимание). В случае отклонения просьбы непременно указывают причины отказа – немотивированный отрицательный ответ исключается.

Например, если ходатайство связано с несогласием с принятым решением и вступлением его в силу, но оснований для протеста и пересмотра материалов дела не обнаружено, то суд или иная официальная инстанция обязательно указывает на это в своём ответе и обосновывает позицию.

По большей части с ходатайствами обращаются в суд или административные органы. В суде ходатайствовать может любой гражданин (и ЮЛ), причастный к процессу, и его законные представители. Обращаться в административные органы могут все без исключения члены общества (Конституция ст.33; УПК гл.15; КоАП ст.24.4; ГПК ст.35; АПК ст.41; ФЗ №59).

Прошение может быть подано на любом этапе разбирательства (КоАП стт.29.1, 29.7, гл.30; УПК гл.15-16; ГПК ст.35):

  • на подготовительном этапе до начала процесса;
  • в любом этапе процесса;
  • после вынесения решения (обжалование, опротестование).

Как показывает практика, ходатайства, не представленные в письменной форме, не принимаются во внимание. Доказать факт озвучивания заявления часто не представляется возможным.

Лишь изложенное на бумаге пожелание или требование, зарегистрированное в канцелярии (!), обяжет уполномоченное лицо отреагировать должным образом с соблюдением временных рамок.

Когда оно требуется?

Посредством ходатайства решают многие вопросы, которые невозможно урегулировать без авторитетного вмешательства и выдачи соответствующего распоряжения (предписания):

  • обращение за содействием во все судебные и административные инстанции;
  • все обращения в Конституционный Суд;
  • получение сведений, информации, документов;
  • в форме прошения представляется просьба об оказании помощи, адресованная руководителю организации или подразделения;
  • инициирование поощрений, взысканий, помилования и пр.;
  • возбуждение исполнительного производства (ФЗ №229 ОИП 2007/02/10 редакция 2016/28/12);
  • признание факта банкротства через Арбитражный суд (ФЗ №127 2002/26/10 редакция 2016/03/07 ст.42);
  • разрешение будничных вопросов частных лиц на муниципальном уровне (детские учреждения, банки, жкх, соцобеспечение, медуслуги, миграция и гражданство).

Просьба о содействии должна быть направлена лицу, уполномоченному решать данные вопросы. В противном случае будет потрачено время и получен отказ с формулировкой «вне компетенции».

Прежде чем писать прошение о проведении определённых мероприятий (например, требование каллиграфической экспертизы в трудовом споре), следует увериться в актуальности запрашиваемого действия. Иногда разумнее сделать заявление о ложности доказательств или заявить протест, чем оплачивать процедуру без возможности компенсировать затраты.

Что написать в тексте документа?

Стандартной формы ходатайства нет, оно составляется в соответствии с определённой ситуацией.

Тем не менее следует придерживаться стандартных правил делового письма и общих рекомендаций по написанию ходатайства (ГПК ст.131 п.2; АПК ст.125 п.2):

  1. В правом верхнем углу указывается адресат.
  2. Вносятся данные составителя ходатайства.
  3. Излагаются обстоятельства по факту, описывается ситуация, требующая вмешательства. Перечисляются действия, которые могут помочь и положительно повлиять на исход событий.
  4. Излагается суть просьбы (ходатайства) чётко и без обиняков. Если имеется ссылка на законодательные и нормативные акты, то указать обязательно. Если требуются документы или сведения, то указывают место их нахождения и основания для предоставления.
  5. Указываются документы, прилагаемые к ходатайству (если есть).
  6. Число и подпись ходатая с расшифровкой.

В тексте ходатайства отмечают количество экземпляров документа и имена получателей. Следует убедиться, что ходатайство получило входящий регистрационный номер в канцелярии получателя. В противном случае велик шанс, что оно останется без ответа или будет потеряно.

Как правильно написать ходатайство в суд?

В правильном ходатайстве формулируется цель обращения, указываются предполагаемые пути её достижения.

Ходатайство в суд оформляется по общим правилам (в шапке указывают полное наименование суда и данные судьи или председателя), но с учётом юридической специфики:

  1. Ссылки на законодательство. Таким образом подтверждается правомерность доводов и обоснованность запроса заявителя. Ссылаясь на статьи и законы, следует убедиться в их актуальности на день подачи ходатайства. Вероятность отказа в этом случае минимизируется.
  2. Лаконичность и конкретика. Чтобы исключить двоякое толкование следует избегать «воды» и формулировать просьбу кратко и чётко. К примеру, если речь идёт о приглашении специалиста или свидетеля, то указывают его имя, род деятельности и отношение к существу рассматриваемого дела. Следует подчеркнуть готовность ходатая обеспечить присутствие названного лица в суде в назначенный день.
  3. Предусмотрительность и заблаговременность. Рекомендуется заранее подобрать образцы ходатайств, которые могут понадобиться. Разумеется, предусмотреть ход событий в деталях не удастся, но оперативность часто оказывается решающим фактором.

В компетенции суда находятся следующие вопросы:

  • вызов специалистов и свидетелей;
  • затребование документов и копий, которые иным путём получить нет возможности;
  • изменение времени заседания и места слушания;
  • изменение специфики проведения заседания;
  • восстановление исковой давности, пропущенных сроков;
  • проведение любой стандартной или узкопрофильной экспертизы;
  • изменение требований истца;
  • востребование или приобщение дополнительных доказательств;
  • отвод судьи;
  • перемена ответчика.

Дать исчерпывающий список ходатайств в суд не представляется возможным.

Как правильно писать ходатайство в административные органы?

Ходатайство в административные инстанции не столь строго и лаконично, как обращение в суды, но общие правила его составления и оформления остаются неизменными.

В шапке желательно прописать предельно полную информацию о заявителе с указанием адреса и контактных данных. В случае ходатайства от имени ЮЛ указываются реквизиты организации-ходатая.

Излагая обстоятельства, следует придерживаться делового стиля и не изобиловать деталями. Орфографические ошибки не допускаются, равно как «сорные слова».

Собственно просьбу можно начать с шаблонного «в связи с вышеизложенным». Суть ходатайства должна быть указана по возможности кратко и конкретно. Таким образом будет соблюдено основное правило ходатайства: формулирование цели обращения и чёткая просьба о содействии.

Если ходатайство подписывает группа лиц, то подписи с расшифровкой размещают столбцом.

Нередко солидные организации разрабатывают свои образцы документации. В таком случае лучше запросить бланк в учреждении, что и проще, и разумнее по всем параметрам.

Образец

Образец ходатайства об ознакомлении с материалами дела

Ходатайство об изменении предмета иска — образец

Ходатайство о закрытом судебном заседании — образец

Образцы, как правильно написать ходатайство в суд, можно найти в сети.

Подбирая нужный образец, следует обратить внимание на законодательную базу, указанную в тексте – не всегда это именно то, что нужно, и не всегда актуально.

Если тело заготовленного ходатайства слабо соответствует желаемому, то лучше составить ходатайство самостоятельно или обратиться за помощью к специалисту, чем получить отказ из-за двусмысленного изложения.

Через сколько времени вступают в наследство после смерти

Сроки вступления в наследство после смерти по закону

Порядок получения наследства или доли в нем после смерти кого-либо из близких родственников регламентирован ч. 3 ФЗ № 146 «Гражданский кодекс РФ» от 26.11.2001г. (далее – ГК РФ) и другими законодательными актами. Процедура вступления в право собственности должна происходить четко в установленные законом сроки, несоблюдение которых чревато отчуждением имущества в пользу государства.

Через сколько вступают в наследство после смерти по закону (без завещания)

Согласно ст. 1154 в полноправное владение собственностью необходимо вступить в течение 6 месяцев с момента открытия наследства.

Датой открытия считается:

  1. День объявления нотариусом волеизъявления покойного. При наличии нотариального завещания.
  2. Дата решения суда о признании родственника умершим (если факт гибели устанавливался через суд) или день его смерти. В случае наследования по закону.

В течение 6 месяцев от даты отсчета выгодополучатели должны обратиться к нотариусу по месту нахождения основного имущества с пакетом документов, подать заявление и оплатить госпошлину в размере, установленном налоговым кодексом РФ.

Через какое время можно вступить в наследство по завещанию

Законодатель уравнивает сроки давности вступления в наследство для всех способов и отводит те же 6 месяцев для вступления в наследство по завещанию. Разница лишь в том, что в этом случае не нужно подтверждать свое родство с умершим, поскольку собственность распределяется в точности с его волеизъявлением и может быть передана не только родственникам, но и третьим лицам.

Предусматривается, что в этот период претенденты должны успеть:

  • открыть и оценить наследственную массу (например, ее состав и стоимость);
  • установить факт наличия завещания и найти его в вещах покойного или у нотариуса;
  • огласить последнюю волю умершего;
  • разыскать преемников и передать им имущество в соответствии с распоряжением.

Сроки оформления наследства после вступления

Нередко родственников, оформляющих наследство, интересуют вопросы: сколько времени продлится процедура, какова срочность оформления документов после вступления в законные права?

Длительность оформления в права наследования будет зависеть от нескольких факторов:

  • как быстро каждый из наследников подаст заявление о наследовании имущества;
  • предоставят ли все наследники необходимые документы;
  • оперативно ли будет проведена оценка имущества экспертами;
  • период подачи заявления может быть продлен при желании одного из наследников восстановить нарушенный срок принятия наследства;
  • при отсутствии желания наследников первых очередей вступить в права наследования таким правом могут воспользоваться представители других очередей, для чего срок продлевается еще на 3 месяца сверх установленного.

Оплата госпошлины за предоставление нотариальных услуг должна быть произведена в течение 6 месяцев после открытия наследства.

Распоряжаться имуществом наследник сможет только после регистрации права собственности. Конкретно установленных сроков для совершения этого действия нет.

Восстановление пропущенного срока наследования

Иногда в силу обстоятельств граждане пропускают сроки оформления наследства. Основанием для восстановления пропущенного срока является ст. 1155 ГК. РФ. Согласно закону, чтобы вступить в права наследования по истечении полугода необходимо доказать, что:

  • наследник не был уведомлен и не мог знать об открытии наследства;
  • причина нарушения периода подачи является уважительной;
  • другие наследники не против вступления в права наследования опоздавшего родственника и согласны на перераспределение долей каждого из них в наследственной массе, что должно быть в письменном виде заверено нотариально.

Только в последнем случае возможно решение вопроса без судебного разбирательства.

Восстановление в суде

Если срок подачи заявления пропущен, а остальные наследники не согласны на перераспределение долей наследства умершего, необходимо обратиться в суд. Алгоритм последующих действий таков:

  1. Подготовить исковое заявление с изложением ситуации, по причине которой период подачи заявления на право наследования был пропущен. В заявлении указывается адрес истца; данные о наследуемом имуществе; указываются ответчики, прочие заинтересованные лица и места их проживания; ставится дата и подпись. Заявление следует подать в течение полугода с момента возникновения такой возможности.
  2. Подготовить пакет документов, прилагаемых к заявлению (ст. 132 ГК РФ):
  • копии заявления для каждого из ответчиков;
  • документы, подтверждающие оплату госпошлины;
  • если у истца имеется представитель — оформить на него доверенность;
  • свидетельство о смерти наследодателя (копия);
  • документы, подтверждающие факт родства с наследодателем;
  • документы с характеристиками имущества умершего;
  • документальное подтверждение того, что нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве принятия наследства по причине пропущенного срока.
  1. Подача документов в районный суд по месту нахождения одного из ответчиков; при отсутствии информации заявление подается по месту нахождения имущества ответчика.
  2. Получение решения суда, после чего следует обращение к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на наследование имущества.

Суд рассматривает совокупность причин, по которым произошло нарушение срока вступления в наследство.

Пример. Гражданин А. проживал на территории иностранного государства. С отцом он не общался по причине отсутствия средств связи в месте проживания. Через 3 года сын приехал навестить отца и узнал, что тот скончался 2 года назад. В права наследования вступила его сестра. Гражданин А. обратился с иском о восстановлении срока для принятия наследственной массы в суд. Согласно ст. 1142 ГК РФ сын — наследник первой очереди и имеет право на ½ наследства отца. Приняв во внимания жизненные обстоятельства, по которым заявления не было подано, суд постановил восстановить пропущенный срок принятия наследства.

Бывают случаи, когда заявление о наследовании имущества не подается родственниками десятилетия. Чтобы получить наследство, необходимо иметь веские причины нарушения срока подачи. Причиной тому может быть пребывания потенциального наследника в месте, где нет цивилизации, например — на Крайнем севере во время экспедиции или в пустынной местности при разработке новых месторождений, незнание о наличии завещания или отсутствие информации о смерти наследодателя, тяжелая болезнь, нахождение за границей. Дальние родственники могут не получить оповещения. В этом случае законом разрешено обратиться в суд. В какой срок нужно вступить в наследство?

Согласно ст. 1155 ГК РФ, иск в суд необходимо подать в течение полугода с момента устранения объективных причин, по которым заявление нотариусу не было подано.

Ст. 196 ГК РФ предусмотрен общий срок исковой давности — 3 года. По истечении этого периода дело о наследовании имущества будет окончательно закрыто и внести в него какие-либо изменения уже невозможно.

Более подробно о сроке исковой давности можно ознакомиться в статье Срок исковой давности по наследственным делам

Если человек проживал далеко от умершего и его не известили о смерти родственника, то даже спустя 10 лет он имеет право заявить права на наследство, доказав факт того, что только в настоящее время ему стало известно о смерти наследодателя.

Специальные сроки

Кроме основного полугодичного существуют также и специальные сроки вступления в права, закрепленные статьей 1154 ГК РФ.

  1. Если нотариальное производство открыто в день предполагаемой смерти физического лица, то правопреемники должны принять свои доли в течение 6 месяцев от дня вступления в силу судебного решения об объявлении наследодателя погибшим.
  2. Если первоочередные родственники не приняли имущество, то претенденты последующих очередей могут подать заявление в течение 3-х месяцев.
  3. Если наследник предыдущей линии на основании статьи 1117 ГК РФ признан недостойным, то законом отводится 6 месяцев для оформления свидетельства о праве на наследство родственникам иных очередей.

К сожалению, невозможно рассмотреть все частные случаи в рамках одной статьи. Часто преемники не понимают, сколько по времени займет подготовка бумаг или неверно трактуют законодательные акты и считают, что подачей документов необходимо заниматься по истечению 6 месяцев от даты смерти. Это приводит к пропуску срока и судебным тяжбам. Поэтому важно своевременно получить консультацию юриста о том, когда необходимо подать документы нотариусу и как их правильно оформить. Юристы сайта https://ros-nasledstvo.ru/ оказывают бесплатную помощь по любым вопросам, касающимся наследства, взаимоотношений с родственниками и правильного распределения долей. Чтобы получить консультацию специалиста необходимо заполнить электронную форму. Специалисты портала свяжутся с вами в течение 5 минут.

Для вас работают БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ! Если вы хотите решить именно вашу проблему, тогда:

  • опишите вашу ситуацию юристу в онлайн чат;
  • напишите вопрос в форме ниже;
  • позвоните +7(499)369-98-20 — Москва и Московская область
  • позвоните +7(812)926-06-15 — Санкт-Петербург и область

Срок вступления в наследство по закону после смерти

Сроки вступления в наследство зависят от того, составил ли покойный при жизни дарственную или завещание. Бывает и такое, что покойный не оставляет никакого документа, который бы выражал его «последнюю волю». В этом случае, имущество распределятся по Закону.

Кто имеет право на вступление?

  • Прямые наследники (супруги, дети, родители, приемные дети);
  • Второстепенные наследники (сестры/братья как родные, так и сводные, тети/дяди/ ит.д.). Имеют право претендовать на имущество только после смерти всех прямых родственников;
  • Все остальные родственники, которые имею какую-то родственную связь с покойным. Получают право на наследование оставленного покойным имущества только после смерти родственников прямых и второстепенных;
  • Лица, прописанные в завещании, даже при отсутствии родственной связи с покойным (при наличии);
  • Лица, прописанные в дарственной, даже при отсутствии родственной связи с покойным (при наличии);

Также есть отдельная группа лиц (имеющим родственную связь с покойным), которым по Закону полагается ½ часть оставленного завещателем имущества. К таким относятся:

  • Родственники, которые официально признаны нетрудоспособными. Имеют физические и психические отклонения. При жизни завещателя такие лица жили с ним в одной квартире;
  • Дети, не достигшие совершеннолетнего возраста;
  • Дети-инвалиды;

Срок вступления по закону

Согласно статье 1154 Гражданского кодекса РФ, вступить в наследство нужно в первые полгода с момента кончины родственника, у которого осталось какое-то имущество.

  • Начало отсчета срока в шесть месяцев начинается со дня смерти человека, оставившего наследство;
  • Если наследник первой очереди отказался или умер в этот период, то отсчет для вступления в наследства начинается со дня подписания документа об отказе от права наследования (или со дня смерти предыдущего наследника) и будет продолжаться только 90 дней;
  • Если срок истек, то по закону, наследство переходит государству.

Однако, можно оспорить окончание срока:

  • Подав исковое заявление в суд;
  • Доказав, что своевременному принятию права на наследство помешали какие внешние или внутренние факторы. Например, человек, в момент смерти своего родственника, был тяжело болен, находился за границей и просто не знал, что наследодатель скончался.

Как узнать о праве на наследство?

Получить наследство можно тремя способами:

  • Если владелец имущества составил завещание. В этом случае, о наличии такого документа и, соответственно, о праве на наследство наследник узнает от нотариуса (если составитель завещания дал ему такое указание на случай смерти) или путем самостоятельного поиска завещания (объезжает все нотариальные конторы по месту жительства покойного наследодателя);
  • Если он оставил дарственную. В этом случае, наследник уже знает о своем праве на конкретное наследство, так как оформлять и подписывать дарственную можно только в присутствии дарителя и одариваемого;
  • Получить наследство по Закону. Представителем Закона в этом случае выступит нотариус. Он распределит имущество по долям, которые предусмотрены конкретным категориям родственников. В этом случае, претендовать на имущество людям, не имеющим родственной связи с покойным, не стоит;

Срок вступления по завещанию

Вступить в наследство по завещанию можно только после смерти завещателя. При этом должны быть соблюдены следующие условия:

  • Составитель завещания, будучи в трезвом рассудке (не находясь под действием психотропных средств, не пребывая в депрессии, не страдая психическими отклонениями и т.д.), оформляет завещание в присутствии нотариуса (который и проверяет завещателя на вменяемость, является свидетелем составления, нотариально заверяет документ в конце и отправляет на регистрацию);
  • После этого завещание от отправляется на регистрацию, которая длится около шести месяцев.
  • После успешного прохождения регистрации, завещание принимает юридическую силу. Однако, вступает в закон только после смерти завещателя.

Почему? Потому что при жизни завещатель имеет право неоднократно видоизменять содержание документа, отменяя или частично меняя предыдущее.

Составитель завещания имеет право прописать в завещании любых лиц, которых посчитает подходящими наследниками.

Узнать о наличии завещания можно:

  • От самого завещателя при жизни. Если он сам уведомит своих наследников о праве на его наследство, это значительно упростит процесс получения сиятельства о праве на наследство;
  • После смерти завещания обойти все нотариальные конторы, находящиеся вблизи от квартиры, в которой был прописан покойный завещатель;
  • Получить уведомление от самого нотариуса, если об этом его (при жизни) попросил сам составитель завещания;

После обнаружения завещания, наследнику нужно:

  • Подсчитать, сколько времени уже прошло со смерти завещателя. По закону, у него есть только полгода, чтобы вступить в наследство;
  • Собрать необходимый перечень документов (паспорт, свидетельство о смерти завещателя, документ, который может доказать наличие между наследником и завещателем родственной связи (при наличии), заполненное заявление на получение свидетельства о вступлении в наследство;
  • После передачи всех документов нотариусу, получить готовое свидетельство о вступлении в наследство через по года.
  • Даже если завещатель оставил вам всё свое имущество, то часть его все равно перейдет наследникам, котором имущество положено по закону (несовершеннолетним детям, детям-инвалидам).

    Сроки вступления по дарственной

    В отличии от завещания, сроки вступления в наследство по дарственной можно регулировать. Так:

    • По закону, право на наследство наследник получает после регистрации дарственной;
    • Даритель может прописать дату вступления в наследство. Таким образом, даритель получит, например, оставленную по дарственной квартиру только после смерти дарителя;

    Еще один отличием от завещания является отсутствие необходимости делить подаренное имущество с законными наследниками.

    Сроки вступления без завещания

    Этот вариант вступления в наследство отличается от предыдущих отсутствие документа, в котором прописана «последняя воля» наследодателя.

    Таким образом, все оставленное имущество будет передано лицам, которые являются родственниками покойного. Так:

    • Первыми оставленное имущество получают прямые родственники покойного: супруги, дети или родители. Они обязаны дать о себе знать в первые шесть месяцев с момента смерти наследодателя;
    • Если никого из вышеперечисленных нет в живых или они отказались от права на наследство (или вообще не существует, например, детей), то на наследство имею законное право братьясестры, тети/дяди, двоюродные или троюродные родственники покойного. У них есть три месяца с момента отказа предыдущих наследников от наследства;

    Кроме этого, неоспоримое право на 50 процентов от оставленного недвижимого имущества получают:

    • Несовершеннолетние дети;
    • Дети-инвалиды;
    • Нетрудоспособные лица, которые, при жизни наследодателя, находились у него на иждивении;

    Вступая в наследство по закону, нужно иметь следующий перечень документов:

    • Паспорт;
    • Свидетельство о смерти наследодателя;
    • Документ, подтверждающий постоянное (или временное) место жительства покойного до его смерти;
    • Документ, подтверждающий наличие родственной связи с покойным;

    С отличием закончил юридический факультет. С 2006 года специализируется на спорных вопросах связанных с наследством и дарением.

    Через какое время вступают в наследство?

    В практике нотариусов часто возникают случаи несвоевременного обращения за наследством. Родственники умершего вовсе не нарочно задерживаются с обращением в нотариальную контору – они просто не осведомлены о сроках вступления в наследство.

    Многие знают, что для наследования установлен срок 6 месяцев. Однако некоторые наследники думают, что обращаться в нотариальную контору нужно после истечения этого срока, а не на протяжении его. К сожалению эта ошибка может стоить им потери наследства.

    Из вышесказанного следует, что знать и соблюдать время наследования — просто необходимо.

    Через сколько вступают в наследство?

    Считается, что наследственное имущество принадлежит наследнику уже в момент его открытия, то есть в день смерти наследодателя. Но, разумеется, это не дает ему права распоряжаться унаследованным имуществом. Закон устанавливает, что право собственности подтверждается документом — свидетельством о праве на наследство. А получить этот документ можно только после истечения 6-месячного срока со дня смерти наследодателя.

    Но это не значит, что нужно ждать истечения этого срока, сложа руки, не предпринимая никаких действий! Наоборот, именно активные действия свидетельствуют о намерении вступить в наследство.

    Итак, как уже упоминалось выше, срок вступления в наследство составляет 6 месяцев (согласно статье 1154 ГК РФ). Он начинает свой отсчет со дня смерти (или со дня признания умершим, если день смерти достоверно неизвестен) наследодателя.

    На протяжении 6-месячного срока нужно совершить следующие действия:

    1. Обратиться в нотариальную контору по последнему месту проживания наследодателя или по месту нахождения его имущества;
    2. Подать нотариусу заявление, в котором будет выражено намерение вступить в наследство. Узнать, как правильно составить и подать заявление можно в статье «Заявление о вступлении в наследство (образец)»;
    3. Подготовить документы, которые необходимы для наследования. Полный перечень таких документов можно найти в статье «Какие документы нужны для вступления в наследство»;
    4. Заплатить госпошлину за выдачу Свидетельства;
    5. Получить Свидетельство – не раньше 6 месяцев со дня смерти наследодателя;
    6. Зарегистрировать право собственности на унаследованное имущество в государственных регистрационных органах.

    Как становится понятно из вышесказанного, за полгода, отведенные для вступления в наследство, родственник умершего должен успеть многое. И лишь после того, как он подаст заявление, подготовит и предоставит нотариусу необходимые документы, оплатит госпошлину, он получит Свидетельство – документальное подтверждение своих наследственных прав.

    Можно ли вступить в наследство раньше?

    Выше упоминалось, что получить Свидетельство можно никак не раньше 6 месяцев. На протяжении этого срока нотариус оповещает наследников об открытии наследства и ожидает от них заявлений о вступлении или об отказе. Свидетельство выдается всем наследникам одновременно. Поэтому случаи, когда один из наследников получает свое Свидетельство до истечения 6-месячного срока – недопустимы.

    Однако из этого строгого правила тоже есть исключение. Нотариус может выдать наследнику свидетельство еще до истечения 6-месячного срока, если есть абсолютно достоверные сведения о том, что нет других наследников, имеющих право на это наследство.

    Это в теории. Что же касается практики, то мало кто из нотариусов решится выдавать свидетельство раньше, ведь абсолютной уверенности в отсутствии других претендентов на наследство быть не может.

    Совсем другое дело, если новые наследники объявятся уже после истечения 6-месячного срока. В данном случае надо говорить о пропуске и восстановлении срока для наследования.

    Если наследник не успел вступить в наследство

    Предположим, родственник допустил распространенную ошибку и явился в нотариальную контору только тогда, когда выделенное для этого время уже вышло. Что делать? Можно ли вступить в наследство после 6 месяцев?

    Закон предусматривает такую возможность. Получить наследство в случае пропуска срока можно двумя способами:

    Судебный способ предполагает подачу в суд искового заявления о восстановлении пропущенного срока. Это возможно лишь в том случае, если пропуск срока произошел по уважительной причине – придется предъявить суду доказательства этой причины.

    Уведомление наследников об открытии наследства – обязанность нотариуса, поэтому от того, насколько ответственно он выполняет эту обязанность, зависит соблюдение сроков и своевременное вступление в наследство.

    Внесудебный способ не требует обращения в суд и подготовки доказательной базы. Наследник может вступить в наследство после 6 месяцев, если вступившие наследники согласны перераспределить наследственное имущество – «поделиться» своими долями. В случае согласия они подают нотариусу соответствующее заявление, наследство делится заново, выданные ранее свидетельства аннулируются, вместо них выдаются новые.

    Помощь юриста

    Соблюдение сроков вступления в наследство является обязанностью наследников. Но зачастую последние не успевают вовремя заявить о своих правах. Как следствие, потеря прав на имущество покойного или длительные разбирательства в суде. Что, если наследники пропустили срок без уважительной причины? Или обратились не к тому нотариусу? Навалившиеся сложности только усугубляют дело. Если не знать, как действовать в таких ситуациях — можно потерять наследство раз и навсегда.

    ЗАДАТЬ ВОПРОС ЮРИСТУ БЕСПЛАТНО

    • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
    • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

    Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

    Закладка Постоянная ссылка.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *