Задаток или залог при покупке квартиры?

Содержание

Залог, задаток при покупке квартиры

Просмотров 249

Термины «задаток» и «залог» имеют разный смысл. Собираясь купить квартиру, нужно не только правильно выбрать меру, которая обеспечит точное исполнение обязательств, но и грамотно оформить необходимые документы.

Чем отличается залог от задатка?

Залог

Задаток

Законодательные нормы

ст. 334 ГК РФ

ст. 380-381 ГК РФ

Форма

Имущество (машина, квартира, земельный участок и пр.)

Денежная сумма

Функции

Используется в качестве обеспечения выполнения обязательств, но не считается предварительным платежом по договору

Обеспечивает исполнение обязательств, а также становится предварительным платежом по договору

При продаже объекта недвижимости используется задаток – эта мера гарантирует соблюдение обязательств. Передавая деньги другой стороне, покупатель подтверждает свое желание заключить договор именно с этим продавцом и фактически делает первый взнос (из общей стоимости квартиры эта сумма вычитается, в договоре прописывается остаток). Продавец, принимая деньги, гарантирует, что объект недвижимости будет продан покупателю. В устной форме соглашение не заключается – требуется оформить документ (при этом сумма не имеет значения).

Нарушение принятых обязательств любой из сторон приводит к штрафным санкциям.

Залог при оформлении сделок купли-продажи не используется. Он также является способом обеспечения исполнения обязательств, но в иной сфере – банк под залог квартиры может выдать кредит для того, чтобы покупатель рассчитался с продавцом. В случае, если взявшее заем лицо нарушает свои обязательства (не погашает долг), залоговое имущество реализуется на публичных торгах и банк получает положенные средства (ст. 350 ГК РФ).

Что происходит с задатком при отмене сделки?

Задаток является гарантией серьезности намерений – без последствий отказаться от обязательств не получится. Многие продавцы предпочитают обезопасить себя от финансовых потерь, поэтому отдают предпочтение авансу – если найдется более выгодный покупатель, они могут просто вернуть деньги без каких-либо санкций.

В случае с задатком полученную сумму придется отдать покупателю в двойном размере (т.е. получив 50 тыс., нужно вернуть 100 тыс.). Рассчитывать на двойную компенсацию покупатели могут, если продавец:

  • отказался продавать свою недвижимость, несмотря на предварительный уговор;
  • не выписал жильцов, зарегистрированных на жилплощади;
  • имеет долги по коммунальным платежам и не погасил их перед продажей;
  • умолчал важные сведения (например, что имеется еще собственник или что прописаны несовершеннолетние жильцы);
  • нарушил оговоренные условия;
  • проигнорировал сроки подписания.

Во всех этих случаях продавец обязан расплатиться с покупателем. Если он отказывается это сделать добровольно, то его обяжет суд (покупателю придется обратиться в судебную инстанцию с иском).

Покупатель, который по каким-либо причинам не может исполнить обещанное, тоже теряет деньги – вся внесенная сумма остается у продавца в качестве компенсации (п. 2 ст. 381 ГК РФ).

В соответствии со ст. 416 ГК РФ, обязательство может быть прекращено, если по причинам, независящим от сторон, исполнить его невозможно.

Подробнее: В чем разница между авансом и задатком при покупке квартиры

Обязателен ли задаток при покупке квартиры?

Внесение задатка не является обязательной процедурой – деньги передаются продавцу по согласованию сторон.

Мнение эксперта Дмитрий Носиков Юрист. Специализация семейное, жилищное право. Несмотря на то, что задаток не относится к обязательным платежам, не стоит отказываться от такого способа контроля ситуации. Внесение денег мотивирует. Стороны ответственнее подходят к соблюдению сроков на всех этапах – от подготовки документов и заключения основного договора, до передачи недвижимости. Пропадает риск увеличения цены объекта продавцом, а у покупателя не возникает желания потребовать снижения стоимости.

Размер задатка

Сумма может быть любой – вопрос решается путем переговоров сторон. Как правило, размер выплат привязывается к стоимости объекта и составляет 5-10% от нее. Если квартира стоит 2 млн. руб., то в качестве залога можно внести 100-200 тыс.

Поскольку ни одна из сторон сделки не застрахована от форс-мажорных обстоятельств, желательно договориться о разумной величине задатка. Сумма должна быть достаточной для мотивации, но не слишком большой. Если по каким-либо причинам сделку придется отменить, потери не будут критичными. Особенно актуально это для продавцов, которые в случае нарушения обязательств будут вынуждены выплатить двойную сумму.

Правила оформления задатка при покупке квартиры

Прежде чем передавать деньги, следует:

  • внимательно изучить документы на недвижимость;
  • удостовериться, что супруг (супруга) продавца не возражает против сделки, что нет никаких обременений (ограничения на права налагают ипотека, арест, рента, аренда, доверительное управление);
  • проверить квартиру на наличие коммунальных долгов и прописанных жильцов (долги должны быть уплачены, а жильцы – выписаны). Рекомендуем почитать: Как перед покупкой самостоятельно проверить квартиру на чистоту сделки

В сделке купли-продажи могут принимать участие только дееспособные лица. Опытные риелторы рекомендуют обеим сторонам озаботиться получением справки от психиатра, которая подтвердит способность отвечать за свои действия. Учитывая обширную судебную практику, связанную с оспариванием сделок по причине недееспособности участников, такая мера будет совсем не лишней.

Удостоверившись, что все в порядке, можно приступать к следующему этапу – переговорам сторон. Помимо покупателей/продавцов в них могут участвовать юристы/риелторы. Если в сделке участвует несовершеннолетнее лицо, то его интересы представляют взрослые (родители, опекуны, попечители).

На переговорах следует обсудить:

  • размер вносимого платежа – от 5% суммы сделки;
  • каким образом он будет передан другой стороне – нал/безнал;
  • какую ответственность понесут стороны;
  • обстоятельства, которые отменят ответственность – при их наступлении покупателю может быть возвращен залог, а продавцу будет разрешено вернуть сумму, не удваивая ее;
  • дополнительные нюансы – например, выписка всех жильцов до оформления сделки.

После обсуждения деталей сделки наступает черед составления/подписания бумаг. Чтобы задаток не был воспринят как аванс, вместе с соглашением о его передаче должен быть составлен предварительный договор купли-продажи. Если окажется оформлен лишь один документ, то суд признает денежную сумму авансом, а такой платеж фактически ни к чему не обязывает (не выполняет обеспечительной функции). Также потребуется расписка о получении денег.

Документы могут быть оформлены самостоятельно, участие нотариуса не требуется. При возникновении сомнений в правильности формулировок, можно обратиться за помощью к юристу – он разъяснит сложные моменты.

Разработка текста предварительного договора купли-продажи

Этот документ является обязательством заключения в дальнейшем основного договора (п. 1 ст. 429 ГК РФ). В нем указываются те же сведения:

  • данные сторон (если в сделке участвует ребенок до 14 лет, требуется свидетельство о рождении, а также паспорт одного из родителей, рекомендуем почитать: Риски при покупке квартиры с несовершеннолетними детьми);
  • сроки заключения основного договора (если дата по каким-либо причинам будет перенесена, то требуется оформить дополнительное письменное соглашение – оно прилагается к предварительному договору);
  • стоимость жилья;
  • размер передаваемой продавцу суммы прописью/цифрами с указанием того, что это именно задаток;
  • способ проведения расчетов с продавцом;
  • все характеристики недвижимости (площадь, адрес, этаж и пр.);
  • данные правоустанавливающего документа (договора мены, дарения, приватизации, купли-продажи);
  • ответственность покупателя и продавца в соответствии со статьями 380, 381 ГК РФ;
  • обсужденные на этапе переговоров форс-мажорные обстоятельства, дополнительные нюансы.

Количество экземпляров должно соответствовать числу участников сделки. Дополнительные экземпляры могут потребоваться в органы опеки (если участник сделки – несовершеннолетнее лицо), в банк или другие организации.

Документы подписываются покупателями и продавцами. За несовершеннолетнего ребенка подпись ставит родитель (опекун). Подросток 14-ти лет должен сам поставить свою подпись, рядом с ним расписывается один из родителей (опекун, попечитель).

Составление соглашения о задатке

Этот документ является приложением к предварительному договору и составляется с целью надлежащего исполнения обязательств. В нем приводятся следующие сведения:

  • дата подписания;
  • данные покупателей/продавцов;
  • размер задатка с указанием, что он идет в счет оплаты жилья;
  • какую ответственность несут стороны (в случае с продавцом указывается срок, в который задаток должен быть возвращен в двойном размере).

Бумага подписывается сторонами. Количество экземпляров рассчитывается так же, как и в случае с предварительным договором.

Как правильно вносить задаток?

Деньги следует передавать только после оформления/подписания расписки. Допускается как безналичный, так и наличный расчет. В первом случае нужно указать назначение платежа (задаток по договору), а во втором – дождаться, когда продавец, пересчитав деньги, подтвердит отсутствие претензий.

Вне зависимости от способа платежа, расписка пишется вручную шариковой ручкой (гелевую использовать нельзя, как и карандаш). Написанный от руки текст дает возможность идентифицировать личность – подделать почерк крайне сложно, чего не скажешь о подписи. Обязательными являются следующие требования к оформлению:

  • документ должен иметь название (расписка о получении задатка по договору – указывается дата заключения последнего);
  • дата, когда написана расписка;
  • сведения о продавце/покупателе;
  • сумма цифрами/прописью;
  • краткие сведения о недвижимости;
  • подпись.

Все данные, внесенные в расписку, стоит внимательно проверить, чтобы исключить наличие в тексте намеренных или случайных ошибок. Особое внимание следует уделить сумме и паспортным данным, а также дате.

Задаток при покупке квартиры в ипотеку

Приобретение квартиры в ипотеку имеет свои особенности, но при оформлении сделки также может использоваться задаток. Если в процессе переговоров была признана необходимость в таком способе обеспечения сделки, то об этом ставится в известность банк. На основании заявления кредитная организация осуществляет вычет этой суммы из первоначального взноса. Деньги продавцу передаются выбранным способом (нал/безнал).

В остальном схема оформления документов полностью идентична той, что используется при заключении сделки без ипотеки. Сходны и требования к содержанию. Разница заключается в количестве экземпляров – в банк нужно предоставить по 1 копии:

  • договора о задатке;
  • расписки о получении продавцом средств в указанном объеме.

Слыша о необходимости внесения задатка, многие покупатели испытывают вполне обоснованные опасения. Не пропадут ли деньги вместе с продавцом? Будут ли они учтены при окончательном расчете за квартиру? Что произойдет, если сделка не состоится по причине отказа банка в выдаче кредита? Любые проблемы юридического характера могут быть решены – нужно лишь грамотно подойти к процессу. Юристы сайта ответят на возникшие вопросы, помогут правильно составить документы и избежать ошибок. Задайте вопрос эксперту-юристу БЕСПЛАТНО! Анонимно Информация о вас не будет разглашена Быстро Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист Расскажите друзьям Оцените (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Автор статьи Правовед. Стаж 2 года. Специализируюсь на гражданских спорах в сфере жилищного и семейного права. Рейтинг автора Написано статей 610 задать вопрос эксперту

Решение суда первой инстанции может не удовлетворить стороны. Судья может неверно трактовать представленные доказательства или правовые нормы. А иногда апелляцию подают просто с целью отсрочить исполнение судебного решения. Апелляционная жалоба на решение суда по гражданскому делу, образец 2017 года которой расположен внизу этой страницы, поможет понять общие принципы и цели ее написания или даже самостоятельно составить такой документ, если спор несложный.

До вступления решения суда в законную силу есть шанс оспорить его. Сделать это может как истец, так и ответчик. В некоторых случаях такое право предусмотрено даже для третьего лица, если решение суда первой инстанции каким-то образом влияет на его права.

Госпошлина за подачу апелляционной жалобы составляет 150 рублей (подп. 9 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса)

В апелляционной жалобе нельзя ссылаться на доказательства или материалы, которые вы не представили в первой инстанции. Нужно постараться объяснить, что судом допущены ошибки в исследовании представленных материалов. Если все-таки после решения суда у вас возникла возможность представить новые доказательства, которые могли бы повлиять на исход дела, нужно привести достаточно уважительные причины, по которым документы не были представлены ранее. На практике суды принимают такие материалы крайне редко. Обычно правильнее заявить о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Разумеется, в жалобе на решение суда первой инстанции нельзя заявить и новые исковые требования. Одним словом, нельзя наверстать упущенные возможности по защите и доказательствам в первой инстанции.

Когда подают апелляцию

Чем быстрее, тем лучше. А вообще в течение одного месяца со дня принятия судом решения.

Пропущенный срок обжалования восстановить непросто. Это возможно в случаях, когда лицом не получена копия решения или есть уважительные причины для восстановления пропущенного срока — документально подтвержденные больничный, командировка, поездки.

Срок на обжалование начинает течь с момента изготовления аппаратом суда решения в окончательной форме — это на пять дней позже оглашения решения в последнем заседании. Если получение копии решения суда затягивается, составить апелляцию вовремя не получится. Для этого существует процедура подачи краткой апелляционной жалобы — в тексте документа указывают только его краткую суть, чтобы не пропустить срок.

Куда подают апелляционную жалобу

Обжаловать решение суда нужно в вышестоящей инстанции. Для мирового суда это районный суд общей юрисдикции, для районного — городской суд. В конце текста решения суда можно увидеть точное наименование суда для подачи жалобы. Документы подают через приемную суда, решение которого обжалуется. Само заседание проходит уже непосредственно в вышестоящей инстанции.

Как написать апелляцию на решение суда

Требования к содержанию такого документа изложены в 322 статье Гражданского процессуального кодекса РФ. Нужно изложить доводы, по которым решение могут признать неверным, а не дословно цитировать текст обжалуемого решения .

В качестве оснований для отмены или изменения решения суда в тексте жалобы нужно использовать формулировки статьи 330 ГПК:

неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела;
недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела;
несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела;
нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Неправильным применением норм материального права являются:

неприменение закона, подлежащего применению;
применение закона, не подлежащего применению;
неправильное истолкование закона.

Нарушение процессуальных норм является основанием для изменения или отмены решения суда первой инстанции, только если такое нарушение само по себе способно было повлиять на исход дела. Незначительное отступление от правил не примут как основание для отмены решения суда.

Бывают также весомые формальные основания, безусловно являющиеся основаниями для отмены решения суда. Ими являются:

рассмотрение дела судом в незаконном составе;
рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания;
нарушение правил о языке, на котором ведется судебное производство;
принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле;
решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей либо решение суда подписано не тем судьей или не теми судьями, которые входили в состав суда, рассматривавшего дело;
отсутствие в деле протокола судебного заседания;
нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения — попросту если судья не удалился в совещательную комнату перед его оглашением.

Истец

Исте́ц — участник гражданского процесса, в защиту субъективных прав и (или) охраняемых интересов которого возбуждено гражданское дело.

В широком смысле слово «Истец» применяется по отношению к любому лицу, обратившемуся в судебные органы с заявлением или жалобой.

Обращение в суд о защите прав и интересов истца, путём разрешения имеющегося спора, называется иском и оформляется исковым заявлением.

Истец не во всех случаях является инициатором иска. В случаях, предусмотренных законодательством, с исковым заявлением в защиту прав и интересов конкретного гражданина могут обратиться прокурор либо уполномоченные государственные органы.

В случаях предъявления иска в интересах несовершеннолетнего, заявителем от его имени будет являться законный представитель. В интересах юридического лица иск предъявляется его уполномоченными должностными лицами.

Правовой статус

Истцом может быть любое лицо, обладающее гражданской процессуальной правоспособностью, которая признаётся в равной степени за всеми гражданами и организациями.

Отсутствие у Истца спорного материального права не может быть основанием для отказа в принятии искового заявления и рассмотрения дела по существу. Если в ходе рассмотрения гражданского дела будет установлено, что Истец не обладает спорным материальным правом или его матеральное право не нарушено, а охраняемые законом интересы не затронуты, суд выносит решение об отказе в удовлетворении исковых требований.

Гражданская процессуальная дееспособность, то есть способность своими личными действиями осуществлять процессуальные права, выполнять процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде представителю принадлежит в полном объеме гражданам (в широком смысле слова), достигшим возраста восемнадцати лет, и любым организациям. Несовершеннолетний может лично осуществлять свои процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности в суде со времени вступления в брак или объявления его полностью дееспособным (эмансипации). Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также граждан, ограниченных в дееспособности, защищают в процессе их законные представители. Однако суд обязан привлекать к участию в таких делах самих несовершеннолетних, а также граждан, ограниченных в дееспособности.

В случаях, предусмотренных законодательством несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе лично защищать в суде свои права, свободы и законные интересы. Однако суд вправе привлечь к участию в таких делах законных представителей несовершеннолетних. Эта норма распространяется на те случаи, когда в материальном праве несовершеннолетнему предоставлена возможность лично приобретать права и нести обязанности. В частности, несовершеннолетний вправе лично защищать свои права и интересы в суде по вопросам взыскания заработной платы.

Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не достигших возраста четырнадцати лет, а также граждан, признанных недееспособными, защищают в процессе их законные представители — родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право предоставлено действующим законодательством.

Для личного участия в гражданском процессе Истец должен обладать гражданской процессуальной дееспособностью.

Процессуальные права

Истец, являясь лицом, участвующим в деле, обладает всеми правами, предусмотренными для этой категории участников гражданского процесса. Как лицо, участвующее в деле, истец вправе:

  • знакомиться с материалами дела;
  • делать выписки из материалов дела;
  • снимать копии с материалов дела;
  • заявлять отводы лицам, в отношении которых это допускает закон;
  • представлять доказательства;
  • участвовать в исследовании доказательств;
  • задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам;
  • заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств;
  • давать объяснения суду в устной и письменной форме;
  • приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам;
  • возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле;
  • обжаловать судебные постановления;

Кроме общих для всех лиц, участвующих в деле, Истец обладает специальными правами. Истец вправе:

  • изменить основание или предмет иска;
  • увеличить или уменьшить размер исковых требований;
  • отказаться от иска;
  • (по договоренности с ответчиком) окончить дело мировым соглашением.

В зависимости от обстоятельств и результатов дела Истец в некоторых случаях вправе требовать присуждения с ответчика затрат на оплату услуг представителя в разумных пределах, возмещения всех понесенные по делу судебных расходов (пропорционально удовлетворенной части исковых требований),требовать с ответчика, систематически противодействовавшего правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела, компенсацию за фактическую потерю времени.

Процессуальные обязанности

Главной обязанностью истца является добросовестное использование всех принадлежащих ему прав. Иные обязанности (доказывание своих утверждений, явка в суд, извещение об изменении места жительства, оплата судебных расходов) являются производными от главной обязанности и неразрывно связаны с соответствующими процессуальными правами. Однако в связи с тем, что российский гражданский процесс основывается на принципе состязательности, единственным негативным последствием неисполнения этой обязанности является возможное принятие судом решения об отказе в удовлетворении предъявляемых истцом требований.

Особенности правового статуса

Истец не несет ответственности за предъявление заведомо необоснованного требования к ответчику (кроме оплаты компенсации за потерю времени). До принятия решения судом правота истца и ответчика по любому гражданскому делу являются в равной степени предположительными. Истец вправе делать в суде любые утверждения, за несоответствие которых действительности он не несет ответственности, если они не являются оскорблениями или клеветой. Не признается распространением заведомо ложной информации указание в исковом заявлении сведений, признанных впоследствии судом не соответствующими действительности.

Примечания

Основания и порядок расторжения договора

Расторжение договора – это одна из тем, которая порождает неисчерпаемое многообразие практических ситуаций. Материалов по ней достаточно. Однако это никак не уменьшает количества заинтересованных лиц в профессиональных суждениях и предлагаемой помощи по теме расторжения договора. Этот вывод подтверждает Постановление Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. № 35 «О последствиях расторжения договора» (далее – Постановление). Подробно свои комментарии на проект этого акта я приводил в другом материале.

Так же логично, что относимость норм о расторжении договора к любому договору позволяет применять их к таковым только при наличии в отдельных случаях соответствующих специальных норм (например, ст. 328, ст. 405, ст. 523, ст. 781 ГК РФ). Это означает, что если нет в соответствующей главе конкретного вида гражданско-правового договора оснований или порядка его расторжения, то обязательно будут применять общие нормы.

Именно для того, что помнить и верно применять эти общие нормы, избавиться от ряда заблуждений, связанных с расторжением договора, я подготовил этот материал.

Закон разделяет расторжение договора (ст. 450-453 ГК РФ) и отказ от исполнения обязательства (ст. 310 ГК РФ). Несмотря на идентичность правовых последствий расторжения договора и отказа от исполнения обязательства, который возник из договора, основания и порядок совершения необходимых действий отличаются.

Отличия в правовом регулировании основания и порядка расторжения договора и отказа от исполнения обязательства приводят к тому, что:

  • заблуждающаяся в толковании условия договора или норм закона сторона выберет ошибочный путь для своих действий, в том числе изберет неверный способ защиты гражданских прав. Следствием этого явится как отказ в защите прав, так и финансовые потери. Это также будет сопровождаться ненужным использованием имеющихся временных и материальных ресурсов.
  • заблуждающаяся сторона не получит желаемого правового эффекта. Следствие – договор, например, будет продолжать действовать, и контрагент по договору сможет требовать исполнения обязательства, возмещения убытков или изберет иные варианты воздействия.

Тут напомню о том, что толкование условий договора осуществляется с помощью ст. 431 ГК РФ. Если в результате грамматического толкования не удается понять содержание условий договора, то подлежит выяснению действительная воля сторон соглашения с учетом цели договора. Соответственно, цель договора должна быть определяемой или определенной заранее.

Показательно Постановление Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2010 г. № 13057/09 по делу № А40-87811/08-147-655 (также именуемое дело «Двуречье»). В нем высшая судебная инстанция посчитала, что воля сторон с учетом цели договора при включении в него условия об одностороннем расторжении договора была направлена на отказ от обязательства. Поэтому были признаны правомерным действия по одностороннему расторжению договора.

Масла хотя нет, но керосина в огонь добавило Постановление Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах». Например, п. 11. «При разрешении споров, возникающих из договоров, в случае неясности условий договора и невозможности установить действительную общую волю сторон с учетом цели договора … толкование судом условий договора должно осуществляться в пользу контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо предложила формулировку соответствующего условия».

Прекрасный ход, на мой взгляд. Остается только собрать и сохранить доказательства, указывающие по чьей инициативе в договоре, появилось то или иное условие.

Кстати, при толковании условий стоит также отделять признание права на односторонний отказ от обязательства вариант «сторона вправе потребовать в одностороннем порядке расторжения договора». Он так же ошибочен.

Итак, к настоящему моменту времени можно и нужно признать, что ожидаемый правовой эффект от действия стороны возможен только при корректном и верном избрании варианта поведения (расторжение договора или отказ от обязательства).

Следовательно, расторжение договора и отказ от обязательства – это не одно и то же.

Например, если заключенный договор содержит право стороны договора на отказ от обязательства, а она заявляет о расторжении договора, то ее ожидает разочарование.

Причины разочарования сокрыты в диспозиции нормы ст. 450 ГК РФ.

Расторжение договора возможно по соглашению сторон. Достаточно «скучное» основание. Стороны едины в желаниях и, если они захотят, то соглашением о расторжении договора они могут прекратить все свои обязательства. Но и здесь есть свои нюансы, отраженные также в Постановлении. Например, вопрос по гарантийным обязательствам.

Также обращу внимание, что это Постановление позволяет установить последствия расторжения договора, иные чем те, которые предусмотрены законом в пределах общих ограничений свободы договора.

Расторжение договора возможно по решению суда. Это значит, что прекращение прав и обязанностей сторон невозможно без обращения в суд.

На мой взгляд, условия договоров про «одностороннее расторжение договора» должны толковаться только как констатация возможности подачи иска в суд о расторжении договора. Глупость либо однозначные происки врагов. Выбирайте сами. Но ошибочность при выборе правильного условия должна иметь негативные последствия (за исключением случая, который предусмотрен в п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах»).

Законодатель не указывает, что расторжение договора, именно расторжение, а не использование иных правовых институтов, может быть произведено без обращения в суд.

После того как становится ясным один из элементов порядка расторжения договора в отсутствие соглашения сторон об этом, перейду к самим основаниям.

Основания расторжения договора указаны также в ГК РФ (ч. 2 ст. 450 ГК РФ). Расторжение договора допустимо в одном из следующих случаев:

  • при существенном нарушении договора другой стороной;
  • в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.

Определение существенности нарушения договора также приведено законом — существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (ст. 450 ГК РФ).

Возможно, что при доказывании существенности истцу будет проще и легче, если будут доказательства, однозначно и определенно указывающие на понимание каждой из сторон получаемого по этому договору (сторона рассчитывала на получение).

Также случаем, предусмотренным ГК РФ, является существенное изменение обстоятельств (ст. 451 ГК РФ). Более подробно по этому основанию мы в будущем разместим отдельный материал.

Соответственно, после определения суда как единственного органа, обладающего компетенцией по расторжению договора и случаев, когда такое может быть произведено, обратим внимание на сам порядок. Статья 452 ГК РФ указала, что обращение в суд с иском о расторжении договора может быть произведено после направления досудебного требования контрагенту и истечения месячного срока, если иной не предусмотрен договором.

Если контрагент пришел в суд, минуя изложенное в законе, то ему остается только ждать оставления дела без рассмотрения (например, п. 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 февраля 2002 г. № 66 «Обзор практики разрешения споров связанных с арендой», п. 60 Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», Постановление ФАС ЗСО от 18.02.2014 по делу № А70-5156/2013).

Кстати, про желаемый правовой эффект. Согласно ст. 453 ГК РФ обязательства сторон будут прекращены. Но это не значит, что сторона, представившаяся свое исполнение контрагенту и не получившая ничего в ответ, при расторжении договора, теряет его. Абсолютно нет. Она может получить его обратно или получить встречное исполнение (см. п. 4 Постановления).

И в конце я остановлюсь на одностороннем отказе от обязательства.

Как уже сказано ранее, отказ от обязательства возможен. Односторонний отказ по обязательствам, возникающим в сфере предпринимательской деятельности, допускается. А вот по обязательствам, никак не связанным с предпринимательством подобное невозможно.

Поэтому если в договоре между предпринимателями стороны желают указать о прекращении обязательств по договору без обращения в суд и в одностороннем порядке (при уведомлении об этом контрагента), то необходимо пользоваться ст. 310 ГК РФ и включить условие про односторонний отказ от обязательства.

Мое мнение:

  • односторонний отказ от обязательства (договора) и одностороннее расторжение договора это разные вещи, хоть и с одинаковыми последствиями;
  • различия в правовом регулировании приводят к признанию неправомерными действий по одностороннему расторжению договора без обращения в суд;
  • различия в регулировании дают предпринимателям возможность включать в договоры условия об одностороннем отказе от обязательства.

Документы по теме:

Гражданский кодекс РФ

Постановление Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах»

Мнения:

Последствия расторжения договора: новый проект Пленума ВАС РФ
28 ноября 2013 г. ВАС РФ разместил на своем сайте крайне интересный документ – проект Постановления Пленума ВАС РФ о последствиях расторжения договора. Несмотря на небольшой объем и наличие всего восьми пунктов в этом проекте, каждый из них может оказаться полезным в повседневной деятельности.

Ветров Виталий,
Управляющий партнер юридической фирмы «Ветров и партнеры»

Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *